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為第四次專利法修改建言:中國專利保護需要正本清源(下)

產(chǎn)業(yè)
阿耐10年前
為第四次專利法修改建言:中國專利保護需要正本清源(下)

IPR Daily,知識產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體

為第四次專利法修改建言:中國專利保護需要正本清源(下)


作者:季節(jié)  國家運營平臺七弦琴知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)與服務(wù)交易網(wǎng)總經(jīng)理

來源:IPRdaily


為第四次專利法修改建言:中國專利保護需要正本清源(上)

(點擊可查看上篇)


行政裁決與司法審判并行運作是我國專利權(quán)保護的特色之一。但是為專利權(quán)提供行政保護卻是大多數(shù)國家的普遍做法。多年來,理論界和實務(wù)界對專利行政保護討論較多,但是始終有一些似是而非的觀點流行。筆者嘗試對一些問題進行辨析。本文重點論述了我國專利權(quán)保護的現(xiàn)狀,辨析了專利權(quán)保護方面的一些熱點問題,提出了完善我國專利權(quán)保護的建議。


我國專利制度建立和發(fā)展過程中,內(nèi)因和外因的作用,可以這樣比喻:一個人餓了,本身需要吃飯(專利制度),同時另一個人由于種種原因要求這個人吃跟自己相同的飯,客觀上又不存在這個飯功能相同的替代物,這種情況下,我們不能因為是別人要求吃,就不顧自己饑餓的需求而拒絕吃。飯我們一定是要吃的,但是肯定不能吃別人指定的飯,我們要在國際條約允許的范圍內(nèi),吃最適合我們自己的飯。


(2)專利制度基本原理的要求


專利制度的基本原理就是國家給予專利權(quán)人一定期限的獨占實施權(quán),換得專利技術(shù)方案向社會的公開。獨占實施權(quán)保障研發(fā)投入的回收和利潤的實現(xiàn),促進社會研發(fā)的投入和發(fā)明創(chuàng)造的積極性。技術(shù)方案的公開,促進先進技術(shù)的推廣應(yīng)用,提高社會研發(fā)的起點,避免重復(fù)研發(fā)。從這個原理可以看出,專利制度是一個國家主導(dǎo),導(dǎo)向明確,以調(diào)節(jié)權(quán)利人、同業(yè)競爭者與社會公眾之間的利益為手段的精巧的法律制度。國家保護權(quán)利人的獨占實施權(quán),促進整個社會的發(fā)明創(chuàng)造熱情。國家保障專利技術(shù)的及時有效公開,促進同業(yè)競爭者、社會公眾對專利技術(shù)的使用和信息利用。這兩者相輔相成,缺一不可,不可偏廢,在任何情況下,都要保證兩者的有效,整個專利制度的作用才能發(fā)揮出來。因此,即使我國有效的專利權(quán)中,外國權(quán)利人占相當(dāng)多數(shù),我們也應(yīng)依法給予保護,這既是落實國民待遇原則的要求,也是維護我國法律尊嚴的要求,更是保障專利制度作用發(fā)揮的必然要求。


這就好比:規(guī)則規(guī)定任何一只雞在這片草場下蛋(發(fā)明創(chuàng)造)都獎勵小米(獨占權(quán))。規(guī)則剛施行的時候,由于這片草場原有的雞懶惰或者能力差,下蛋較少,別的草場的雞聽說獎勵小米,都來這片草場下蛋,所以別的草場的雞下的蛋比自己草場的雞下的蛋還多。這種情況下,是獎勵還是不獎勵?如果不獎勵,不僅別的草場的雞以后不來下蛋,自己草場的雞會更加懶惰、能力更差,以后這片草場會更加缺乏雞蛋,規(guī)則制定者手里的小米也會壞掉。如果獎勵,規(guī)則制定者手里的小米會給別的草場的雞一些,但是作為對價,別的草場的雞下的蛋留在了這片草場。此外,這片草場的雞將會形成爭先恐后下蛋的氛圍,懶惰的雞也會變勤勞,能力差的雞也會主動提高能力,最后必能達到規(guī)則制定者希望的雞蛋豐富的目標(biāo)。


這里還有兩個問題需要討論。一,別的草場的雞來下蛋,是規(guī)則制定者希望的嗎?聯(lián)系我國專利制度的歷史和現(xiàn)實,毫無疑問,答案是肯定的。既然規(guī)定來了給獎勵,而且希望來,如果來了不給獎勵,第一失信,第二以后不再來,這都是規(guī)則制定者不愿看到的。二,規(guī)則制定者手里的米是無限的嗎?聯(lián)系專利制度,筆者認為這個米既是有限的,也是相對無限的。每一個專利權(quán)都在一定期限內(nèi)圈定了一個技術(shù)空間的獨占權(quán),而技術(shù)的更新?lián)Q代受到技術(shù)空間、研發(fā)投入、研發(fā)能力、市場空間、市場培育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、時間、產(chǎn)品價格等因素的制約,需要一個過程,而且這一過程往往不以個別人或企業(yè)的意志為轉(zhuǎn)移的。從這個角度講,這個米是有限的。另一方面講,技術(shù)永遠不是一成不變的,其更新、進步是社會發(fā)展的必然要求,而且?guī)缀跞魏渭夹g(shù)都是有發(fā)展空間的,況且專利權(quán)人的獨占是有期限的,從這角度講,這個米又是相對無限的。此外,技術(shù)的發(fā)展具有階梯性,目前我國技術(shù)相對落后,如果不通過專利制度引進外國的先進技術(shù),我國技術(shù)難免長期落后,必須積極引進,通過專利制度的信息公開功能,盡快縮小技術(shù)差距,才有可能后發(fā)制人,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。綜上,按規(guī)則承諾給予獎勵將是毫無疑問的選擇,將是真正的維護國家利益。


(3)應(yīng)發(fā)揮專利制度自身的平衡功能


專利制度本身具有很好的平衡功能。我國有效的專利中,外國權(quán)利人占相當(dāng)多數(shù),這種情況下,依法給予所有權(quán)利人平等的法律保護是必須的。此外,我們更應(yīng)該做的是發(fā)揮好專利制度的技術(shù)轉(zhuǎn)讓與傳播功能。加強對專利信息數(shù)據(jù)庫的利用,使科研人員以世界最新技術(shù)成果為研發(fā)起點,避免重復(fù)研發(fā),加速技術(shù)進步。建立我國專利技術(shù)的價格形成機制,分技術(shù)領(lǐng)域制定專利技術(shù)許可、轉(zhuǎn)讓推薦價格,營造適合我國國情、符合市場行情、反對專利權(quán)濫用的專利技術(shù)價格格局,促進其在專利轉(zhuǎn)讓、許可、損害賠償?shù)阮I(lǐng)域的利用,從而推進專利技術(shù)的廣泛使用。


3.“大多數(shù)國家沒有行政裁決,我國應(yīng)取消或逐步取消行政裁決”


“我國專利法中的行政處理方式可以說是中國特色的法律制度,在國外比較少見[17]知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法是具有中國特色的制度,盡管這種做法可能在打擊侵權(quán)的成效方面有一定的積極作用,但為什么其他國家沒有采用、始終是‘特色制度’,我們對此應(yīng)進行冷靜、客觀的分析[18]”


這一觀點值得商榷。第一,其邏輯本身就有問題。外國沒有的,我們就應(yīng)該取消嗎?我國的政治體制、政黨制度,外國也沒有,我們也應(yīng)該取消嗎?結(jié)論顯然是否定的。筆者認為,外國的做法和經(jīng)驗,我們可以借鑒,也應(yīng)該借鑒。但是一定要本著“實事求是、系統(tǒng)借鑒、辯證吸收”的原則,那種不結(jié)合國情、斷章取義、機械吸收的做法實在是要不得的。第二,認為其他國家沒有保護專利權(quán)的行政裁決方式,不符合事實。


(1)我國專利侵權(quán)的行政裁決并非獨一無二的


從世界范圍來看,美國ITC對專利侵權(quán)的救濟屬于行政裁決;英國知識產(chǎn)權(quán)局的行政仲裁、日本特許廳的出具侵權(quán)判定意見、墨西哥、菲律賓的行政處罰與我國的行政裁決類似,具有相近的功能和作用。


從我國其他民事權(quán)利的行政保護來看,《治安管理處罰條例》、《森林法》、《食品衛(wèi)生法》、《計量法》、《水污染防治法》、《城市房屋拆遷管理條例》、《環(huán)境保護法》、《土地管理法》、《勞動法》、《民間糾紛處理辦法》、《商標(biāo)法》等法律法規(guī)中都規(guī)定有行政裁決的程序[19]。


注:

17.[ 張楚主編:《知識產(chǎn)權(quán)法》,高等教育出版社2007年版,第281頁。];

18.[ 國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略制定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略專題研究總報告》,第191頁。]

19.[ 羅豪才主編:《行政法學(xué)》,北京大學(xué)出版社2001年版,第177頁。]


(2)行政裁決與司法審判相比具有突出的優(yōu)勢


一是速度快。跟司法審判相比,行政裁決程序簡便,效率高,速度快。有人指出,行政裁決之后往往進入司法程序,再經(jīng)一審、二審,實際上是經(jīng)過了三個程序,比直接進入司法程序還多一個程序,速度反而慢了。


筆者認為,第一,行政裁決之后進入的司法程序是行政訴訟程序,不經(jīng)行政裁決直接進入的司法程序是民事訴訟程序,兩個程序?qū)徟械闹攸c,審理的速度,權(quán)利人在其中承擔(dān)的義務(wù)有著較大的不同,不應(yīng)簡單的用程序的數(shù)量判斷速度的快慢。第二,如果對現(xiàn)行的行政裁決及后續(xù)的行政訴訟進一步完善,如行政訴訟中只對行政裁決的合法性進行審查,增加行政機關(guān)損失賠償裁決權(quán)、調(diào)查職權(quán)、保障裁決得以履行的職權(quán)等,行政裁決起訴率將降低。第三,隨著我國專利制度的完善,行政機關(guān)、司法機關(guān)執(zhí)法人員素質(zhì)的提高,糾紛當(dāng)事人知識產(chǎn)權(quán)意識和能力的增強,特定案件處理結(jié)果的穩(wěn)定性將大大提高,行政裁決的起訴率將降低。


二是成本低。與司法審判相比,行政裁決成本低,這是普遍的共識。

三是行政機關(guān)執(zhí)法人員技術(shù)能力較強。從現(xiàn)實情況看,知識產(chǎn)權(quán)審判庭的法官一般都是文科出身、法律專業(yè)背景,行政機關(guān)執(zhí)法人員多是理工科出身,技術(shù)能力較強。


四是權(quán)利人在行政裁決中的義務(wù)較少。第一,行政裁決受理的條件較司法程序?qū)捤伞5诙e證方面,權(quán)利人在行政裁決中的義務(wù)較司法程序少,權(quán)利人在行政裁決程序中可以請求執(zhí)法人員調(diào)查取證,而且往往能夠得到行政機關(guān)的支持。民事訴訟法雖然規(guī)定對因客觀原因不能自行收集的證據(jù),可以請求法院調(diào)查取證,但是在實踐中,得到法院支持的情況較少。第三,如果行政機關(guān)裁決侵權(quán)成立,被控侵權(quán)人起訴,在后續(xù)行政訴訟中,權(quán)利人作為第三人參與訴訟,承擔(dān)的義務(wù)也較少。


五是行政裁決更符合我國的文化傳統(tǒng)。我國深受儒家思想影響,奉行“以和為貴”的文化傳統(tǒng),“屈死不告狀”,不到逼不得已不愿啟動訴訟程序。這樣的文化背景下,一旦啟動訴訟,雙方的關(guān)系將比較緊張,不利于雙方的和解,不利于營造雙方和諧的商業(yè)關(guān)系。行政裁決更符合我國的文化傳統(tǒng),一般不會造成緊張的關(guān)系,有助于雙方建立互利共贏的商業(yè)關(guān)系。


4.將物權(quán)理論套用在知識產(chǎn)權(quán)


雖然早在130多年前的1875年,德國學(xué)者科拉就率先提出“無體財產(chǎn)權(quán)”的概念,批判了以往的學(xué)說將無形物品的權(quán)利當(dāng)成一種所有權(quán)的錯誤,而將其概括為與別于有體財產(chǎn)所有權(quán)的另一類權(quán)利,即“無體財產(chǎn)權(quán)”。[20]但是,我國的法律體系中將物權(quán)理論套用在知識產(chǎn)權(quán)的情況還在一定程度上存在,限制了我國知識產(chǎn)權(quán)理論的發(fā)展,給知識產(chǎn)權(quán)制度帶來了一些不良的影響。


(1)所有權(quán)的占有與專利權(quán)的準(zhǔn)占有

在民法體系中,占有首先是一種事實,并非權(quán)利,但占有是產(chǎn)生權(quán)利的基礎(chǔ)。占有的第二個含義是占有權(quán),是物權(quán)中所有權(quán)的一項權(quán)能。[21]本文在概念使用中將嚴格區(qū)分“占有”與“占有權(quán)”。


在所有權(quán)法律關(guān)系中,權(quán)利人可以實現(xiàn)對物的占有,可以做到對物的實際控制和管理。在專利權(quán)法律關(guān)系中,權(quán)利人對發(fā)明創(chuàng)造無法進行占有,只能成立準(zhǔn)占有關(guān)系。準(zhǔn)占有又稱權(quán)利占有,指以財產(chǎn)權(quán)利為客體的占有。嚴格說來,準(zhǔn)占有并非真正意義上的占有。專利權(quán)人無法實現(xiàn)對發(fā)明創(chuàng)造的實際控制和管理[22]。


注:

20.[【日】吉藤幸朔著,宋永林、魏啟學(xué)譯:《專利法概論》,專利文獻出版社1990年版,第405頁。轉(zhuǎn)引自吳漢東等:《知識產(chǎn)權(quán)基本問題研究(總論)》,中國人民大學(xué)出版社2009年版,第5頁。]


(2)侵犯所有權(quán)的困難性與侵犯專利權(quán)的極端容易性


從權(quán)利內(nèi)容上看,所有權(quán)的內(nèi)容包括占有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)、處分權(quán)和排斥不當(dāng)干涉權(quán)。只要權(quán)利人保持對物的占有狀態(tài),這些權(quán)利就能夠保障實現(xiàn)。反過來講,只要權(quán)利人保持對物的占有狀態(tài),不法分子就幾乎不可能侵犯權(quán)利人對物的所有權(quán),除非采取搶、騙、偷的不法手段。專利權(quán)的內(nèi)容主要包括人身權(quán)、專有利用專利和禁止他人利用專利的權(quán)利、轉(zhuǎn)讓許可權(quán)、專利標(biāo)識專有使用權(quán)。因為權(quán)利人無法對發(fā)明創(chuàng)造進行占有,無法實現(xiàn)對發(fā)明創(chuàng)造的實際控制和管理,權(quán)利人的禁止他人利用專利的權(quán)利、禁止他人使用專利標(biāo)識的權(quán)利,這兩項專利權(quán)的主要內(nèi)容,很難實現(xiàn)。不法分子很容易就能做到對專利權(quán)的侵害。


從信息角度看,在所有權(quán)法律關(guān)系中,不法分子很難獲得關(guān)于物的確切信息(所在位置、性能、作用、價值等),即使獲得了有關(guān)信息,要占有這個物也幾乎是不可能的(除非遺失物)。即便采取偷、搶、騙的手段,不法分子也需要付出相當(dāng)?shù)某杀荆〞r間、人力、物力、刑事制裁的風(fēng)險)。在專利權(quán)法律關(guān)系中,不法分子很容易獲得發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容(專利法規(guī)定獲得專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造須公開),而且只要不法分子有一定的技術(shù)、設(shè)備、財力,就能夠馬上實施(專利法規(guī)定專利的公開要充分,普通專業(yè)人員根據(jù)說明書的介紹,就能實施發(fā)明創(chuàng)造,并達到預(yù)定的目的和效果)。


從自力救濟角度看,在所有權(quán)關(guān)系中,法律賦予占有人一定的自力救濟權(quán),占有人可以以其自助行為維持占有,對于侵奪或妨害其占有的行為,有權(quán)加以防御。被侵奪的占有物如為不動產(chǎn),占有人有權(quán)即時排除妨害而取回。如為動產(chǎn),占有人有權(quán)就地或追蹤向侵害人取回,但應(yīng)避免使用不必要的暴力。在專利權(quán)法律關(guān)系中,自力救濟在維護專利權(quán)方面的作用極其有限[23]。


從道德的角度看,侵犯所有權(quán)所承受的道德壓力比侵犯專利權(quán)要大很多。一方面,所有權(quán)是從奴隸制社會就得到國家認可的權(quán)利,是一項“道德權(quán)利”,侵犯所有權(quán)是全社會都普遍否定的行為。我國在1985年之前使用別人的發(fā)明創(chuàng)造是不違法的,甚至是鼓勵的,1985年專利法實施后才產(chǎn)生專利權(quán)這一純粹的法定權(quán)利,時間尚短,尊重知識產(chǎn)權(quán)的文化尚未形成。加上我國素有“竊書不算偷”的文化氛圍,侵犯專利權(quán)所受到的道德壓力很小,甚至幾乎沒有。另一方面,侵犯所有權(quán)的主要手段偷、搶、騙,因為其破壞社會秩序、損害公民的基本社會安全需求,自古以來都被認為是可恥的。侵犯專利權(quán)的行為,侵權(quán)者從專利公報中獲得技術(shù)信息加以實施,這一行為本身對社會秩序沒有損害,對權(quán)利人造成的損失也不直觀,社會對其的道德壓力很小。


注釋:

21.[ 江平主編:《民法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第448頁。]

22.[ 江平主編:《民法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第455頁。]

23.[ 江平主編:《民法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第462頁。]


(3)專利侵權(quán)損失賠償方面填平原則的失當(dāng)性


依據(jù)我國的民事侵權(quán)賠償理論,權(quán)利人損失多少,侵權(quán)人就賠償多少。這種賠償是以彌補權(quán)利人的損失為目的,故這種賠償也稱為補償性賠償,其適用的賠償原則是全部賠償原則即填平原則。填平就是將受害的損失全面填補,權(quán)利人損失多少,侵權(quán)人賠償多少,使權(quán)利人在經(jīng)濟上不受損失。填平原則所依據(jù)的是利益說,即差額論,即被害人之總財產(chǎn)狀況于有損害事故之發(fā)生與無損害事故下之差額。損害等于利益,衡量損害即利益時,以被害人之二財產(chǎn)狀況為準(zhǔn)而求其差額。筆者認為,填平原則用在所有權(quán)法律關(guān)系中較為合理,但用在專利權(quán)法律關(guān)系中不相適應(yīng),弊端較多,難以實現(xiàn)法律的功能。


在所有權(quán)法律關(guān)系中,只要權(quán)利人盡到一定的注意義務(wù),其權(quán)利就能夠排斥不當(dāng)干涉。對于因偷、搶、騙、破壞等手段遭受侵犯的所有權(quán),侵害人除了按照填平原則“恢復(fù)原狀”、“返還原物”、“賠償損失”外,還要承擔(dān)行政責(zé)任或刑事責(zé)任。治安管理處罰條例第23條規(guī)定,偷竊、騙取、搶奪少量公私財物的,哄搶國家、集體、個人財物的,故意損壞公私財物的,尚不夠刑事處罰的,處15日以下拘留或者警告,可以單處或者并處200元以下罰款。我國刑法264條、266條、267條、275條分別規(guī)定了盜竊罪、詐騙罪、搶奪罪和故意毀壞財產(chǎn)罪。因此,雖然侵害人在經(jīng)濟上并未遭受什么損失(比如,盜竊者偷東西被發(fā)現(xiàn)后返還原物),但其承擔(dān)的行政責(zé)任、刑事責(zé)任,足以形成威懾力,能夠?qū)崿F(xiàn)法律的懲罰功能,起到懲前毖后的作用。


但是在專利侵權(quán)法律關(guān)系中,專利侵權(quán)行為只承擔(dān)民事責(zé)任,不承擔(dān)行政責(zé)任和刑事責(zé)任。以填平為原則的損失賠償制度,將會出現(xiàn)這樣的結(jié)果:權(quán)利人維權(quán)花費了大量的時間、人力、財力,最后得到損失獲得賠償?shù)慕Y(jié)果,權(quán)利人往往無法提供證明自己全部損失的證據(jù),得到的結(jié)果往往是部分損失得到補償,此外維權(quán)的費用往往不能得到賠償。在糾紛處理的時間里,侵權(quán)人因侵權(quán)制造產(chǎn)品的成本低,壓低價格銷售,有的侵權(quán)產(chǎn)品質(zhì)量不合格,這些情況都會對產(chǎn)品市場造成損害。所以常常出現(xiàn)的情況是,權(quán)利人雖然法律上贏了,但是經(jīng)濟上輸了。從侵權(quán)人的角度看,不費吹灰之力,獲得權(quán)利人的技術(shù)方案,立即投入實施,因無研發(fā)投入,產(chǎn)品成本當(dāng)然低,壓低價格可以快速占領(lǐng)市場。如果權(quán)利人沒有發(fā)現(xiàn)(存在這種可能),侵權(quán)人就白賺了。如果權(quán)利人發(fā)現(xiàn),就讓他去維權(quán),他費了很大勁,如果他勝訴,就賠償損失,因為是填平原則且權(quán)利人難以找到有效的證據(jù),賠償額往往只是侵權(quán)人利潤的一部分甚至是很小一部分,侵權(quán)人雖然法律上輸了,但是經(jīng)濟上贏了。隨后,繼續(xù)侵權(quán),再賠償損失,再營利。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)在某種意義上縱容、鼓勵了侵權(quán)行為,明顯違背專利法實施的初衷,對專利制度的運行造成了極大的損害。


筆者認為填平原則不適合知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域,還有一個重要原因就是填平原則所依據(jù)的差額論(利益說)在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域不成立。差額論認為,權(quán)利人的損失等于權(quán)利人的總財產(chǎn)狀況在有損害事實發(fā)生與無損害事實發(fā)生兩種情況下的差額。損害等于利益,衡量損害即利益時,以被害人之二財產(chǎn)狀況為準(zhǔn)而求其差額。這一理論用在有形財產(chǎn)領(lǐng)域比較科學(xué),但在無形財產(chǎn)領(lǐng)域就不適用了。例如:河南的甲公司在國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了一個關(guān)于某產(chǎn)品的發(fā)明專利,獲得了授權(quán)。黑龍江的乙公司在專利公報上看到該產(chǎn)品的技術(shù)方案后,未經(jīng)甲公司授權(quán)進行實施。甲公司該產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營范圍只在河南省范圍內(nèi)。乙公司該產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營范圍只在黑龍江省范圍內(nèi)?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》(2001年7月1日施行)第20條規(guī)定,權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失可以根據(jù)專利權(quán)人的專利產(chǎn)品因侵權(quán)所造成銷售量減少的總數(shù)乘以每件專利產(chǎn)品的合理利潤所得之積計算。這種情況下,無論侵權(quán)人乙公司制造銷售了多少數(shù)量的侵權(quán)產(chǎn)品,權(quán)利人甲公司受到的損失都是零。差額論的損害等于利益的公式顯然不成立。2001年開始施行的專利法,侵犯專利權(quán)賠償數(shù)額計算的第一法定方法是,按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定,在賠償數(shù)額裁定上,司法機關(guān)還可以酌情予以平衡。最新版的專利法,侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額計算的第一法定方法是按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定。一旦遇到類似情況,不知將如何處理。


(4)所有權(quán)維權(quán)與專利權(quán)維權(quán)在證據(jù)方面的對比


如前所述,侵犯所有權(quán)在客觀上存在較強的困難性,侵犯專利權(quán)在客觀上有著極端容易性。另一方面,所有權(quán)的客體是有形物品,如果遭受侵犯,取證、舉證也相對容易。如前所述,專利權(quán)的客體發(fā)明創(chuàng)造是無形物品,而且一般都隱含在有形產(chǎn)品內(nèi)部,不易發(fā)現(xiàn)、認定,取證、舉證都非常困難。


此外,如前所述,侵犯所有權(quán)的行為一般都要承擔(dān)行政責(zé)任或刑事責(zé)任,權(quán)利人一旦發(fā)現(xiàn)所有權(quán)受到損害,可以請求公安機關(guān)治安管理部門(不夠刑事處罰的)或刑事偵查部門(構(gòu)成犯罪的)立案調(diào)查或偵查,權(quán)利人負有的舉證責(zé)任較少。專利侵權(quán)行為沒有行政責(zé)任和刑事責(zé)任,如果減弱或取消行政裁決(行政調(diào)查),權(quán)利人將承擔(dān)難以承擔(dān)的舉證責(zé)任。無救濟則無權(quán)利,如果權(quán)利人的舉證責(zé)任過重,則會造成難救濟則無權(quán)利的情況。


5.在法律制裁上不區(qū)分故意侵權(quán)與過失侵權(quán)


在侵權(quán)歸責(zé)原則方面,我國專利法采用的是以無過錯責(zé)任原則為主、過錯責(zé)任原則為輔的歸責(zé)體系。無論有無過錯,只要未經(jīng)權(quán)利人許可,為生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、許諾銷售、銷售、使用、進口專利產(chǎn)品,或者使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口該專利方法直接獲得的產(chǎn)品,都要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任中的賠償責(zé)任


但是,我國在法律制裁上不區(qū)分故意侵權(quán)和過失侵權(quán),不區(qū)分偶爾侵權(quán)與多次侵權(quán)、反復(fù)侵權(quán)。這不符合我國的文化傳統(tǒng)、道德習(xí)慣,在實踐中常常引起人們意識的混亂,影響了專利法的效力和效果。社會公眾普遍認為,故意侵權(quán)與過失侵權(quán),侵權(quán)人對自己行為及其危害所持的心理態(tài)度不同,造成的社會危害不同,法律予以規(guī)范的方法、給予的制裁也應(yīng)不同。例如,我國刑法對故意殺人[ 刑法第232條:故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。]、過失殺人[ 刑法第233條:過失致人死亡的,處三年以上七年以下有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。],故意傷害[ 刑法第234條:故意傷害他人身體的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。]、過失傷害[ 刑法第235條:過失傷害他人致人重傷的,處三年以下有期徒刑或者拘役。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。]在量刑都有所區(qū)分,有助于做到罪責(zé)刑相適應(yīng),符合公眾的道德習(xí)慣,有利于維護法律的尊嚴,發(fā)揮法律的指引和教育作用。


有學(xué)者也對此提出相同看法:現(xiàn)行中國知識產(chǎn)權(quán)法律,缺少在法律制裁(主要是侵權(quán)賠償及其他民事救濟與民事制裁)上對惡意侵權(quán)與善意侵權(quán)、有意的反復(fù)侵權(quán)與偶然過失侵權(quán)、以侵權(quán)為經(jīng)營方式與誠信經(jīng)營而無意發(fā)生侵權(quán)之間的明顯區(qū)分。其直接后果是:在“依法”裁判中往往制裁不了有意以專利侵權(quán)、盜版、假冒商標(biāo)為重要或主要經(jīng)營活動的侵權(quán)人,不足以制止他們繼續(xù)侵權(quán);有時卻使誠信經(jīng)營,但因不慎而侵權(quán)的企業(yè)付出了較高的賠償。所以,一方面一些人認為中國知識產(chǎn)權(quán)保護還有較大差距;另一方面,幾乎同樣多的人又認為中國知識產(chǎn)權(quán)保護已經(jīng)“過頭”了。[ 鄭成思等:《中國知識產(chǎn)權(quán)報告》。]


6.侵犯專利權(quán)的法律責(zé)任沒有威懾力


如前所述,根據(jù)我國法律規(guī)定,專利侵權(quán)行為不承擔(dān)行政責(zé)任和刑事責(zé)任,承擔(dān)的民事責(zé)任有停止侵權(quán)、賠償損失和消除影響三種,而賠償損失按照填平原則,而且權(quán)利人獲得損失賠償需要花費很大的成本,難度較大??傊?,侵犯專利權(quán)的法律責(zé)任沒有威懾力,無法實現(xiàn)法律對違法行為的懲罰、規(guī)制作用。


筆者認為,要克服這個缺陷,應(yīng)從以下兩方面著手:規(guī)定對故意侵權(quán)行為的行政責(zé)任和刑事責(zé)任;對故意侵權(quán)行為在損失賠償方面施行懲罰性賠償原則。


從各國的經(jīng)驗來看。英美法系國家認為,專利侵權(quán)僅損害了權(quán)利人的利益,不直接侵害社會的公共利益,因而其專利法對專利侵權(quán)行為未規(guī)定刑事制裁。但其專利侵權(quán)賠償施行懲罰性賠償原則,保障法律的威懾力。一些大陸法系國家則認為,專利侵權(quán)行為不僅損害了權(quán)利人的利益,而且也直接損害了社會公共利益,所以專利法應(yīng)當(dāng)對嚴重的侵權(quán)行為予以刑事制裁。[ 吳漢東等:《知識產(chǎn)權(quán)基本問題研究(分論)》,中國人民大學(xué)出版社2009年版,第330頁。]從實踐中看,這些國家的刑事制裁較少使用,但是其發(fā)揮了很好的威懾作用。


從專利制度的基本原理來看。專利權(quán)是由法律創(chuàng)制的純粹的法定權(quán)利,之所以要創(chuàng)制這個權(quán)利,是為了實現(xiàn)促進技術(shù)革新、促進技術(shù)轉(zhuǎn)讓和傳播這兩個公共目標(biāo)、公共利益,換言之,專利制度就是以保護專利權(quán)為手段,達到實現(xiàn)國家的公共利益的目的。在這個體系里,保護專利權(quán)是“因”,國家公共利益是“果”。損害保護專利權(quán)的“因”,無論是直接還是間接,就必然損害國家公共利益的“果”。 因此,國家機關(guān)有必要、有責(zé)任為權(quán)利人提供及時、有效、方便、低成本的權(quán)利救濟。


從維護市場經(jīng)濟秩序的角度看。行政機關(guān)、司法機關(guān)負有維護市場經(jīng)濟秩序的責(zé)任和義務(wù),維護良好的市場經(jīng)濟秩序,是降低交易成本、減少經(jīng)營風(fēng)險,實現(xiàn)良性競爭、促進經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。如前所述,故意侵權(quán)行為擾亂市場經(jīng)濟秩序,破壞公平競爭的市場環(huán)境,因此應(yīng)規(guī)定對故意侵權(quán)行為特別是多次、反復(fù)故意侵權(quán)行為的行政責(zé)任、刑事責(zé)任。


從與物權(quán)法律制度的類比看。筆者認為,故意侵權(quán)行為與物權(quán)法律制度上的侵占遺失物行為最為相近。第一,兩個行為中,侵權(quán)人都不是通過偷、搶、騙等違法手段,而是通過合法手段很容易獲得權(quán)利客體。前者是通過專利公報,后者是拾得。第二,兩個行為中,侵權(quán)人都是明知這一行為違反法律,為獲得利益而故意為之的。第三,兩個行為都不直接損害公共利益。我國刑法第270條規(guī)定,將代為保管的他人財物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不退還的,處2年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處2年以上5年以下有期徒刑,并處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不交出的,依照前款的規(guī)定處罰。本條罪,告訴的才處理。筆者認為,應(yīng)該類比侵占罪,為故意侵權(quán)設(shè)定刑事責(zé)任,但應(yīng)像侵占罪一樣設(shè)定較為嚴格的條件。


從與假冒專利法律責(zé)任的對比看。假冒專利既有民事責(zé)任,還有行政責(zé)任、刑事責(zé)任,法律明確賦予行政機關(guān)查處假冒專利較強的調(diào)查權(quán)限。專利侵權(quán)只有民事責(zé)任,沒有行政責(zé)任、刑事責(zé)任,法律也沒有明確賦予行政機關(guān)關(guān)于專利侵權(quán)行為的調(diào)查權(quán)。究其原因,是因為所謂的專利侵權(quán)行為不直接侵害公共利益,假冒專利會給消費者造成混淆,損害了公共利益。筆者認為專利侵權(quán)、假冒專利的規(guī)定導(dǎo)致了責(zé)罰不相稱,很不合理。侵權(quán)行為與假冒行為相比,前者是專利權(quán)保護的核心,是主要矛盾,后者是專利權(quán)保護的邊緣,是次要矛盾。從糾紛數(shù)量上看,無論是司法機關(guān)還是行政機關(guān)處理的專利糾紛,專利侵權(quán)糾紛都占大多數(shù),假冒專利糾紛都占很少數(shù)。從危害上看,專利侵權(quán)損害的是專利權(quán)的核心內(nèi)容,最有經(jīng)濟價值的內(nèi)容,權(quán)利人最關(guān)心的內(nèi)容。假冒專利損害的是專利權(quán)的次要內(nèi)容,這部分權(quán)利經(jīng)濟價值不高,對權(quán)利人經(jīng)濟利益的危害也不大。從現(xiàn)實來看,第一,假冒專利并不能為侵權(quán)人帶來太多的經(jīng)濟利益,第二,侵權(quán)人完全沒有必要假冒,自己花費很少的費用就可以獲得一項專利權(quán)(實用新型、外觀設(shè)計專利施行初步審查制,很容易獲權(quán),而且費用很低)。所謂給消費者造成混淆,更是一個謬誤,專利號本身識別性、區(qū)別性很低,幾乎沒有什么區(qū)別性,怎么可能產(chǎn)生混淆呢。對于非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品的問題,第一,如前所述,侵權(quán)人很容易獲得合法的專利權(quán),何必進行非法冒充。第二,專利本身不具有榮譽性,專利產(chǎn)品并不代表榮譽、商譽、產(chǎn)品質(zhì)量、市場價值,專利的價值主要在于法律賦予的獨占權(quán),這一點跟消費者幾乎沒有什么關(guān)系,跟消費者有關(guān)的主要在于專利技術(shù)方案解決的技術(shù)問題或達到的技術(shù)效果,這需要通過銷售者的解說或者消費者的試用才能知道,從專利標(biāo)識根本無從知道。從假冒專利設(shè)置刑事責(zé)任的源頭來看,據(jù)專利局法律顧問湯宗舜回憶第一版專利法立法時的情況,“草案規(guī)定了民事和刑事兩種制裁。法制工作委員會覺得只給予民事制裁便已足夠了。不過,假冒商標(biāo)在刑法中有處罰的明確規(guī)定,如果侵犯專利毫無刑事責(zé)任,似有失平衡。我們考慮,一般侵犯專利權(quán)可以只按民事處理,但對于假冒他人專利的行為,因損害了一般消費者的利益,似可以與假冒商標(biāo)同樣處理。后來法工委接受了這個意見?!盵 湯宗舜:《回憶專利法的起草》,載劉春田主編《中國知識產(chǎn)權(quán)二十年》,專利文獻出版社1998年版,第105頁。]可以看出,當(dāng)時設(shè)置假冒專利的刑事責(zé)任時,缺乏深入的研究和思考。綜上,可見我國專利法為次要矛盾規(guī)定了有力的救濟措施,為主要矛盾規(guī)定了很弱的救濟措施。


通過本部分的論述,筆者想提出這樣一個問題:不直接侵害公共利益就不應(yīng)該規(guī)定行政責(zé)任或刑事責(zé)任,這一理念是不是已經(jīng)過時?在科學(xué)技術(shù)日新月異,人類生產(chǎn)、生活方式持續(xù)發(fā)生變革的當(dāng)今社會,在專利侵權(quán)等法律關(guān)系中,當(dāng)事人雙方信息不對稱、權(quán)利義務(wù)不對等的情況下,人類應(yīng)不應(yīng)該憑著對高效率與低成本的追求、對間接的更重要的公共利益的追求,突破被大多數(shù)人習(xí)慣并且固守的這一理念。


三、完善我國專利權(quán)保護的建議


(一)加強基礎(chǔ)理論研究,創(chuàng)建獨立的知識產(chǎn)權(quán)法律理論體系


思想是行動的先導(dǎo),理論是實踐的指南。加強知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的理論研究極其重要。第一要堅持解放思想。要將知識產(chǎn)權(quán)放在當(dāng)前和未來一個時期人類社會深刻變革的大背景下研究,立足知識經(jīng)濟和經(jīng)濟全球化已經(jīng)深入發(fā)展并必將繼續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實,立足我國的文化傳統(tǒng)、基本國情及不斷發(fā)展變化的社情,著眼于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)制度對經(jīng)濟社會發(fā)展的作用,研究借鑒古今中外各領(lǐng)域法律的先進經(jīng)驗,但不拘泥于已有的做法,理清基本概念,建立理論框架,創(chuàng)建我國特色的知識產(chǎn)權(quán)法律理論體系。第二要要堅持實事求是。真正的良法不是某個或某些聰明人發(fā)明的,而是從社會實踐中發(fā)現(xiàn)的。知識產(chǎn)權(quán)理論的研究要深入實際,要關(guān)注應(yīng)然與實然,特別是法律賦予的權(quán)利與實際實現(xiàn)的權(quán)利之間的距離及其原因,要研究公民意識、公民能力、社會環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、道德評價對法律運行的影響。第三要堅持實用主義。知識產(chǎn)權(quán)法律完全屬于社會管理的范疇,不涉及政治領(lǐng)域。知識產(chǎn)權(quán)是純粹的法定權(quán)利,是為了國家追求的公共目標(biāo)所創(chuàng)設(shè)的。因此,在知識產(chǎn)權(quán)的研究中應(yīng)時刻牢記公共目標(biāo)這個出發(fā)點和落腳點,任何規(guī)則的設(shè)計都要圍繞這一目標(biāo),都要為這一目標(biāo)服務(wù)。堅持以公共目標(biāo)為中心,以保障制度良好運行為途徑,以高效率、低成本為導(dǎo)向。


(二)堅持“兩條途徑、并行運作”


權(quán)利人可以選擇行政裁決,也可以選擇司法審判。走行政裁決途徑不是必須的,只是給權(quán)利人增加了一個可以選擇的保護途徑。對專利權(quán)這樣侵害容易保護難的權(quán)利,國家機關(guān)為權(quán)利人多設(shè)置一條途徑有著非?,F(xiàn)實的必要性。


專利侵權(quán)的救濟,核心環(huán)節(jié)無非是“確認權(quán)利是否有效”、“確定權(quán)利的范圍”、“判斷被控侵權(quán)物是否落入保護范圍”、“賠償額的計算”這么四個。在這四個環(huán)節(jié)上,與司法機關(guān)相比,行政機關(guān)或多或少都具有一定的優(yōu)勢,而且“確認權(quán)利是否有效”、“確定權(quán)利的范圍”兩個環(huán)節(jié)跟專利行政管理直接相關(guān)。因此,設(shè)置以行政調(diào)查、行政裁決為主,其他行政保護途徑為輔的行政保護符合事物自身的規(guī)律。

行政裁決與司法審判相比,具有速度快、成本低、執(zhí)法人員技術(shù)能力強、權(quán)利人義務(wù)較少、更符合文化傳統(tǒng)等突出的優(yōu)勢和特色,這是繼續(xù)堅持行政裁決的前提之一。如果行政裁決與司法審判效果差不多,那行政裁決就沒有存在的必要了。從實踐中看,行政裁決確實起到了司法審判無法比擬的效果。權(quán)威知識產(chǎn)權(quán)專家的親身經(jīng)歷可以說明這一點:“就說我自己,我曾經(jīng)打過一次(官司),就感覺以后再也不想打了,誰抄我的書,我直接找行政機關(guān),解決的非???。1993年我的六本書被別人抄成了一本,我就到法院告他,這個事折騰了我整整一年。你想想,搞版權(quán)的權(quán)威想維護自己權(quán)益這么難,別人沒法維權(quán)了。這是到法院,但到行政機關(guān)比這效率高多了,去年我在上海看到有人抄我的書出版了,我就給上海版權(quán)局去了一個對照,他看了后馬上就把這本書給封了,就這么簡單,沒花一年工夫,我就花半天的時間。兩個一對比,我決心不打官司了?!盵 鄭成思:《鄭成思教授訪談錄》,http://dyzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=11395。]

堅持行政保護,有助于維護我國企業(yè)的利益。如前所述,對于財力雄厚、有專門專利部門的大企業(yè),有無行政保護,對他們影響不大。但對于我國占企業(yè)數(shù)量大多數(shù)的中小企業(yè)、民營企業(yè),如果沒有行政保護,對他們絕對是一個重大損失。不可否認,因為行政保護途徑的存在,有一些外國企業(yè)、跨國企業(yè)通過行政途徑以較低的成本,取得了較好維權(quán)效果。有人認為,因此行政機關(guān)成為保護外國權(quán)利人的工具,應(yīng)該取消行政保護。這一看法值得商榷。第一,只要是有效的中國專利,無論權(quán)利人是中國人還是外國人,行政機關(guān)都應(yīng)該依法給予保護。第二,如果取消了行政保護,外國企業(yè)可以比較容易地獲得司法保護,但對于我國相當(dāng)多的知識產(chǎn)權(quán)能力不強、財力不雄厚的企業(yè),專利維權(quán)將更加困難。因此,筆者認為,堅持行政保護,更有利于保護我國企業(yè)的合法權(quán)益。


(三)強化行政調(diào)查權(quán)限,完善行政裁決制度


一項制度要想發(fā)揮很好的作用,除了要設(shè)計科學(xué)、周密之外,最重要的是要樹立制度的信用、權(quán)威,保障制度的執(zhí)行。春秋戰(zhàn)國時期,列國進行了多個變法,但只有秦國商鞅的變法獲得了成功,究其原因,這與其“立木賞金”、強調(diào)法律的信用和執(zhí)行是分不開的。類比專利制度,如果法律授予的專利權(quán),在實際經(jīng)濟生活中得不到或很難得到實現(xiàn),那么專利制度的信用將蒙受損失。王選說不申請專利就是最典型的證明。專利制度的信用損失,最大的受害者將是國家。因此,國家有責(zé)任在權(quán)利人的權(quán)利實現(xiàn)上提供切實的幫助(當(dāng)然是以權(quán)利合法、正當(dāng)為前提)。這就是筆者主張強化行政調(diào)查權(quán)限的基本邏輯。


建議專利法增加行政機關(guān)處理專利侵權(quán)糾紛的調(diào)查權(quán),主要包括詢問、調(diào)查有關(guān)情況,查閱、復(fù)制有關(guān)資料,對有關(guān)場所實施現(xiàn)場檢查;對有證據(jù)證明是侵權(quán)的物品,可以查封或者扣押;認定侵權(quán)行為成立的,可以沒收、銷毀侵權(quán)商品和專門用于制造侵權(quán)商品的工具等權(quán)力。


鑒于行政裁決與司法審判相比,有其突出的優(yōu)勢。社會對其有著較強的需求。特別是對于權(quán)利人是個人或中小企業(yè),案情簡單,所涉及產(chǎn)品周期較短或其他原因而對時效要求高等情況。建議進一步完善行政裁決制度,賦予行政機關(guān)確保停止侵權(quán)得以履行的權(quán)力,對行政裁決提起的訴訟嚴格按照行政訴訟法的規(guī)定進行審理。


(四)充分發(fā)揮各種行政保護途徑的作用


規(guī)范程序,強調(diào)紀律,提高人員素質(zhì),加強與雙方當(dāng)事人的溝通協(xié)調(diào),注重案情的釋明,以互利共贏為原則推動雙方當(dāng)事人的和解、合作,充分發(fā)揮行政調(diào)解制度的作用。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于建立健全訴訟與非訴訟相銜接的矛盾糾紛解決機制的若干意見》(法發(fā)[2009]45號)的精神,將行政調(diào)解協(xié)議經(jīng)人民法院確認其效力,提高調(diào)解協(xié)議的穩(wěn)定性和約束性。


積極施行出具侵權(quán)判定行政意見的制度。以低收費、高質(zhì)量、高權(quán)威的侵權(quán)判定意見為當(dāng)事人提供重要參考,減少糾紛,化解矛盾,降低雙方當(dāng)事人的成本,促進糾紛快速獲得公平的結(jié)果。


在大力推進仲裁途徑解決糾紛的同時,可以借鑒英國的模式,試點建立行政仲裁制度,為當(dāng)事人增加一條糾紛解決途徑。


(五)大力發(fā)展社會救濟、自力救濟途徑


在法律、法規(guī)層面肯定專利權(quán)糾紛解決中的社會救濟、自力救濟途徑,并給予政策引導(dǎo)和指導(dǎo)。改進宣傳教育的方法,加大力度,提高針對性和有效性,努力提高全社會知識產(chǎn)權(quán)意識和能力,營造良好的知識產(chǎn)權(quán)市場環(huán)境和文化氛圍。樹立正反兩方面的典型,引導(dǎo)企業(yè)加大知識產(chǎn)權(quán)投入,提高保護和運用知識產(chǎn)權(quán)的能力。大力扶持知識產(chǎn)權(quán)中介服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展,培育中介服務(wù)市場,提高中介服務(wù)機構(gòu)的數(shù)量和服務(wù)能力。引導(dǎo)和支持行業(yè)協(xié)會、社會團體加強知識產(chǎn)權(quán)工作,充分發(fā)揮其在知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決中的調(diào)解、協(xié)調(diào)作用。


(六)規(guī)定故意侵權(quán)行為的行政責(zé)任、刑事責(zé)任


在法律上區(qū)分故意侵權(quán)與過失侵權(quán),偶爾侵權(quán)與多次、反復(fù)侵權(quán),并規(guī)定嚴格的操作性強的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。過失侵權(quán)只承擔(dān)民事責(zé)任,損失賠償采用填平原則。情節(jié)輕微,偶爾的故意侵權(quán)除承擔(dān)民事責(zé)任外,規(guī)定一定的行政責(zé)任,損失賠償采用填平原則。對于情節(jié)嚴重,多次、反復(fù)的故意侵權(quán)規(guī)定刑事責(zé)任,損失賠償采用懲罰性賠償原則。


結(jié)  論


本文闡述了我國專利權(quán)法律保護的總體特征,對有關(guān)突出問題進行了辨析,得出如下主要結(jié)論:知識產(chǎn)權(quán)是不同于物權(quán)、債權(quán)的第三類民事財產(chǎn)權(quán);只有專利權(quán)得到有效保護,專利制度的作用才能得到發(fā)揮;難救濟等于無救濟,無救濟則無權(quán)利,國家機關(guān),無論是司法機關(guān)還是行政機關(guān),都不應(yīng)干涉專利權(quán)的行使,但都應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)為專利權(quán)的保護提供有效的保護;為專利權(quán)提供行政保護是大多數(shù)國家的普遍做法;行政裁決與司法審判相比有其突出的優(yōu)勢,作為當(dāng)事人保護專利權(quán)的選擇之一,應(yīng)當(dāng)予以堅持和完善;建議強化行政調(diào)查權(quán)限,充分發(fā)揮各種行政保護途徑的作用,規(guī)定故意侵權(quán)行為的行政責(zé)任、刑事責(zé)任。(作者系國家運營平臺七弦琴知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)與服務(wù)交易網(wǎng)總經(jīng)理)


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作者:季節(jié)  國家運營平臺七弦琴知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)與服務(wù)交易網(wǎng)總經(jīng)理

來源:IPRdaily

編輯:IPRdaily 王夢婷


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