法院法院
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4月19日,天津三中院召開“砥礪奮進(jìn)這五年”新聞發(fā)布會,匯報履職五周年工作情況,發(fā)布中英雙語《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況》(五周年)白皮書和17件知識產(chǎn)權(quán)典型案例。
2019年4月1日正式履職以來,三中院堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平法治思想,聚焦“公正與效率”工作主題,圍繞打造“兩個最優(yōu)環(huán)境”,瞄準(zhǔn)現(xiàn)代化“五高”一流中級法院建設(shè)目標(biāo),在工作總體推進(jìn)上,堅持政治引領(lǐng)、黨建保障;在服務(wù)“十項行動”上,堅持大處著眼、實處著力;在回應(yīng)司法需求上,堅持彰顯力度、富有溫度;在優(yōu)化職能發(fā)揮上,堅持抓好審理、促進(jìn)治理。
五年來累計收案77598件,結(jié)案75879件,訴訟標(biāo)的總額9866.11億元,法定審限內(nèi)結(jié)案率、平均結(jié)案時間、法官人均結(jié)案數(shù)等多項指標(biāo)位于全市法院前列,2023年在全市法院績效考評中位列第一,連續(xù)兩屆獲評“天津市文明單位”,90多人次受到市級以上表彰,200余篇論文、案例在省部級評選中獲獎,切實以審判工作現(xiàn)代化服務(wù)中國式現(xiàn)代化天津篇章。
知識產(chǎn)權(quán)典型案例
1.甲公司與乙公司、丙公司、丁公司等侵害技術(shù)秘密糾紛案
【案情摘要】
原告甲公司及被告乙公司均為化工領(lǐng)域大型企業(yè)。被告乙公司以技術(shù)出資與丙公司成立丁公司。原告訴各被告實施侵害技術(shù)秘密行為,要求停止侵權(quán)并賠償損失5.2億余元。該案涉及技術(shù)問題復(fù)雜、訴爭標(biāo)的巨大,糾紛處理直接關(guān)乎橡膠化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
【裁判結(jié)果】
法院堅持將案件辦理融入國家治理、社會治理大局,充分考慮本案處理對產(chǎn)業(yè)的影響,確定以調(diào)解促雙贏多贏共贏的辦案方向和推進(jìn)思路。針對該案橡膠生產(chǎn)涉及傳統(tǒng)化工迭代領(lǐng)域,技術(shù)事實極為復(fù)雜的實際,法庭在查閱大量文獻(xiàn)資料、廣泛征詢專家學(xué)者意見的基礎(chǔ)上,深入被告工廠開展技術(shù)勘驗、比對、聽證等工作。在掌握基本案情和行業(yè)背景的基礎(chǔ)上,法庭組織多次“面對面”談判和“背對背”調(diào)解,引導(dǎo)各方從大局角度去思考,從自身長久利益和多贏共贏角度去解決,最終促成本案調(diào)解解決。
【典型意義】
本案是堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”在更高層次,更廣領(lǐng)域發(fā)揮好調(diào)解基礎(chǔ)性作用的典型案例。辦案團(tuán)隊積極踐行公正司法、能動履職,最終敲定各方心悅誠服的調(diào)解方案,促成這起結(jié)案文書標(biāo)的全國最大、技術(shù)事實疑難復(fù)雜、具有重大國內(nèi)國際影響的知識產(chǎn)權(quán)案件完美解決,實現(xiàn)雙贏多贏共贏、案結(jié)事了政通人和的良好政治效果、社會效果、法律效果,對于促進(jìn)我國及國際橡膠市場的健康繁榮發(fā)展具有重大意義。
2.M公司與S公司等侵害實用新型專利權(quán)糾紛案
【案情摘要】
M公司享有某凈水器領(lǐng)域?qū)嵱眯滦蛯@麢?quán)人。S公司曾委托第三方對其產(chǎn)品是否侵犯該專利進(jìn)行評價,在得出可能侵權(quán)的結(jié)論后,要求M公司免費授權(quán)。M公司未同意S公司請求,在沒有獲得M公司授權(quán)的情況下,S公司自2021年起持續(xù)大規(guī)模生產(chǎn)多種型號的涉案侵權(quán)產(chǎn)品。本案起訴前M公司在某電器公司購買了S公司生產(chǎn)兩個型號的凈水器產(chǎn)品,認(rèn)為該產(chǎn)品使用的技術(shù)方案落入涉案專利的保護(hù)范圍。同時,基于S公司侵權(quán)行為的主觀惡意、侵權(quán)規(guī)模,M公司在主張賠償損失的基礎(chǔ)上要求S公司承擔(dān)五倍的懲罰性賠償。S公司認(rèn)為其并未使用涉案專利的技術(shù)方案,且M公司在與涉案實用新型專利同日申請發(fā)明專利的過程中,放棄了部分技術(shù)方案,應(yīng)適用“禁止反悔原則”限制M公司涉案實用新型專利的保護(hù)范圍。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,由于發(fā)明與實用新型對于創(chuàng)造性的要求高度不同,M公司對與涉案實用新型專利同日申請的發(fā)明專利權(quán)利要求的修改并不能當(dāng)然對涉案專利的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響。涉案專利兩次無效宣告程序中,無效申請人提出的證據(jù)與發(fā)明專利審查意見引用的證據(jù)相同,無效程序維持了該專利全部有效,不應(yīng)限制涉案專利的保護(hù)范圍。經(jīng)比對,被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案落入了涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。在查明侵權(quán)事實后,因還需對原告主張的損害賠償計算方法及證據(jù)需進(jìn)一步核實,為防止M公司損失進(jìn)一步擴(kuò)大、節(jié)約司法資源,合議庭對侵權(quán)認(rèn)定部分先行進(jìn)行判決,判決S公司、某電器公司立即停止侵犯涉案專利權(quán)的行為。其后,對賠償損失部分的訴訟請求繼續(xù)進(jìn)行了審理。根據(jù)被訴侵權(quán)產(chǎn)品數(shù)量、專利性質(zhì)、產(chǎn)品利潤、被告主觀惡意等確定S公司的賠償額并判令其承擔(dān)2倍的懲罰性賠償。
【典型意義】
本案是我市首例適用先行判決的專利侵權(quán)案件,該案中同時適用了懲罰性賠償。由于被訴產(chǎn)品產(chǎn)銷量較大,在確認(rèn)侵權(quán)事實后,在“雙十一”電商節(jié)電器銷售旺季到來前,適用先行判決,實現(xiàn)權(quán)利人盡可能早地制止侵權(quán)行為,給予權(quán)利人更充分更及時的保護(hù)。在避免權(quán)利人損失進(jìn)一步擴(kuò)大的基礎(chǔ)上,對賠償?shù)脑V訟請求繼續(xù)審理,精確計算被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售數(shù)量、產(chǎn)品利潤率、專利貢獻(xiàn)率等數(shù)額,裁量確定S公司因侵權(quán)行為所獲得的收益。根據(jù)S公司對涉案專利的了解程度、侵權(quán)惡意、侵權(quán)規(guī)模等因素適用了懲罰性賠償,充分發(fā)揮懲罰性賠償?shù)闹贫裙δ?,樹立了知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的良好形象。判決后,雙方最終達(dá)成和解。
3.某科技公司與某設(shè)備公司、某銷售公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛
【案情摘要】
原告某科技公司享有為一種飲用水包裝桶自動清洗裝置的發(fā)明專利權(quán),原告在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)被告未經(jīng)許可,實施侵害原告涉案發(fā)明專利權(quán)的行為,故向法院提起訴訟要求被告停止侵權(quán)、賠償損失。經(jīng)勘驗,被訴侵權(quán)技術(shù)方案與原告專利權(quán)利要求相比,原告專利技術(shù)方案有“主動輪”“導(dǎo)向輪一”兩個技術(shù)特征,而被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的是在特殊位置設(shè)置“主動輪”的方式。原告主張?zhí)厥馕恢玫摹爸鲃虞啞边@一技術(shù)特征與涉案專利技術(shù)方案“主動輪”“導(dǎo)向輪一”兩個技術(shù)特征構(gòu)成等同。被告主張其產(chǎn)品缺少“導(dǎo)向輪一”這一結(jié)構(gòu)特征,不構(gòu)成侵權(quán)。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,本案爭議的核心問題是判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案特殊位置的“主動輪”這一技術(shù)特征與涉案專利技術(shù)方案“主動輪”“導(dǎo)向輪一”兩個技術(shù)特征是否構(gòu)成等同。首先,經(jīng)比對,兩種技術(shù)方案在使處在特定位置的旋轉(zhuǎn)頭所屬的從動輪脫離動力傳輸鏈帶的實現(xiàn)手段上不同。其次,涉案專利是通過主動輪輸出動力,通過第一導(dǎo)向輪實現(xiàn)使處在特定位置的旋轉(zhuǎn)頭所屬的從動輪脫離動力傳輸鏈帶,被訴侵權(quán)技術(shù)方案則是通過設(shè)定主動輪的特殊位置同步實現(xiàn)動力輸出和使處在特定位置的旋轉(zhuǎn)頭所屬的從動輪脫離動力傳輸鏈帶。在該技術(shù)領(lǐng)域,要實現(xiàn)使處在特定位置的旋轉(zhuǎn)頭所屬的從動輪脫離動力傳輸鏈帶這一效果,解決方式只能是通過設(shè)置導(dǎo)向輪或者是將主動輪設(shè)置到特殊位置等有限的幾種選擇,同時考慮到專利權(quán)人申請專利時存在修改專利申請文件的事實,在修改專利文件時有充足的時間對相關(guān)問題思考、研究,原告在訴訟中亦表示這一簡單的位置變化方法普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能想到等因素,可推定專利權(quán)人在申請專利時足以預(yù)見可以通過設(shè)置主動輪的特殊位置來實現(xiàn)使處在特定位置的旋轉(zhuǎn)頭所屬的從動輪脫離動力傳輸鏈帶。既然專利權(quán)人在修改權(quán)利要求中特別限定了通過導(dǎo)向輪一實現(xiàn)預(yù)期技術(shù)效果,而排除了通過設(shè)定主動輪的特殊位置實現(xiàn),故其不能在侵權(quán)判定時將可預(yù)見但已排除的替代性技術(shù)特征納入專利權(quán)保護(hù)范圍。綜上,被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍,法院判決駁回原告訴訟請求。
【典型意義】
本案是適用“可預(yù)見性”原則精準(zhǔn)劃定等同原則適用邊界的典型案例,對同類案件具有指導(dǎo)意義。在專利侵權(quán)判定中,等同原則是對專利權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張,具有激勵和鼓勵創(chuàng)新的重大價值,同時,專利制度本身也要確保專利權(quán)的保護(hù)范圍具有足夠的法律確定性和可預(yù)見性,不能因等同原則的濫用致使公共利益受損。基于上述理念,法庭認(rèn)定,對于發(fā)明權(quán)利要求中的修改形成的技術(shù)特征,如果專利權(quán)人在專利申請或修改時明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍,在侵權(quán)判定中,權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的,不應(yīng)得到支持。
4.某科技公司與某信息公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛
【案情摘要】
原告某科技公司是世界知名光驅(qū)生產(chǎn)企業(yè),案外人某公司是一家從事大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的公司,被告某信息公司是案外人的全資子公司。2017年3月,原告與案外人簽署了技術(shù)授權(quán)合約書,雙方進(jìn)行相關(guān)技術(shù)合作。在合作過程中,案外人接觸到原告的相關(guān)技術(shù)方案和圖紙。后,被告于2018年7月23日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請某實用新型專利并獲得授權(quán)。原告認(rèn)為,涉案的發(fā)明創(chuàng)造為原告研發(fā),被告未經(jīng)原告同意,無權(quán)擅自使用原告的智力勞動成果,該專利權(quán)應(yīng)歸原告所有。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,應(yīng)對涉案專利的權(quán)利要求及某科技公司主張其與訴爭專利相關(guān)的三處技術(shù)記載進(jìn)行梳理,將某科技公司的原始研發(fā)證據(jù)做記載的技術(shù)內(nèi)容與涉案專利進(jìn)行比對,進(jìn)而得出某科技公司研發(fā)證據(jù)所記載的技術(shù)內(nèi)容展現(xiàn)的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)保護(hù)范圍記載的技術(shù)特征基本一致的結(jié)論。圍繞“涉案專利權(quán)應(yīng)歸誰所有”這一爭議焦點,結(jié)合當(dāng)事人提交的原始研發(fā)證據(jù)、雙方當(dāng)事人溝通往來郵件、技術(shù)授權(quán)合約書、保密契約書等證據(jù),認(rèn)定某科技公司在涉案專利申請日前已經(jīng)擁有與涉案專利相同的技術(shù)方案,且某信息公司提交的證據(jù)不能證明涉案專利申請列明的發(fā)明人對涉案專利申請的實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn),以及某科技關(guān)聯(lián)公司員工將載有與涉案專利相同的技術(shù)方案的圖紙發(fā)送給某信息公司法定代表人及員工等事實,最終確定訴爭專利的權(quán)利主體為原告。
【典型意義】
本案系涉及數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域?qū)@麢?quán)屬認(rèn)定及保護(hù)數(shù)據(jù)存儲技術(shù)這一新質(zhì)生產(chǎn)力的典型案件。數(shù)據(jù)已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代重要的生產(chǎn)要素,是新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要一環(huán)。數(shù)據(jù)存儲是科技領(lǐng)域的支柱產(chǎn)業(yè),冷數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)存儲行業(yè)中占據(jù)了較高的市場份額,其中光存儲是冷數(shù)據(jù)存儲最主要的方式。審理數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域?qū)@夹g(shù)權(quán)屬問題,關(guān)鍵在于查明訴爭發(fā)明創(chuàng)造的實際發(fā)明人與確定專利的權(quán)利歸屬。本案對確定實際發(fā)明人時“實質(zhì)性特點”“創(chuàng)造性貢獻(xiàn)”的判斷以及最終權(quán)屬結(jié)果的認(rèn)定等提供了司法裁判指引。本案的社會價值在于引導(dǎo)企業(yè)樹立自主創(chuàng)新意識,培養(yǎng)自主創(chuàng)新能力,加強科技創(chuàng)新特別是原創(chuàng)性科技創(chuàng)新。案件審理中本院切實保障對數(shù)據(jù)存儲技術(shù)有實質(zhì)性貢獻(xiàn)的發(fā)明人的根本利益,展現(xiàn)了天津知識產(chǎn)權(quán)法庭為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力營造優(yōu)質(zhì)法治營商環(huán)境。
5.某科技公司與某建設(shè)公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛
【案情摘要】
某科技公司系某發(fā)明專利的專利權(quán)人,其主張某建設(shè)公司在某地鐵某線路一期某區(qū)間聯(lián)絡(luò)通道EPC 工程中制造的拼裝式聯(lián)絡(luò)通道及使用的施工方法落入了涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍,構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵犯,故訴至法院要求某建設(shè)公司停止侵權(quán)并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理開支。訴訟中,某科技公司提出證據(jù)保全申請,申請法院赴地鐵施工現(xiàn)場進(jìn)行證據(jù)保全。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,本案中,某科技公司主張其專利權(quán)所保護(hù)的施工方法系新產(chǎn)品的制造方法,其應(yīng)當(dāng)對于涉案專利權(quán)利要求的施工方法所涉及的產(chǎn)品系新產(chǎn)品承擔(dān)舉證責(zé)任,根據(jù)涉案專利說明書背景技術(shù)記載,在兩條單線區(qū)間隧道之間設(shè)聯(lián)絡(luò)通道是地鐵設(shè)計規(guī)范要求,因此,聯(lián)絡(luò)通道本身并非新產(chǎn)品,某科技公司仍應(yīng)對被訴侵權(quán)的施工方法落入涉案專利中的方法專利的保護(hù)范圍承擔(dān)舉證責(zé)任,本案中,某科技公司對于某建設(shè)公司的施工方法并未提交證據(jù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。故法院判決駁回某科技公司的訴訟請求。
【典型意義】
本案系全市首例涉地鐵軌道交通領(lǐng)域侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛,本案的審理明確了專利侵權(quán)案件中新產(chǎn)品制造方法舉證責(zé)任倒置的適用條件,同時對于在涉民生知識產(chǎn)權(quán)案件審理中如何在證據(jù)保全環(huán)節(jié)兼顧和平衡權(quán)利人以及社會公共利益具有典型示范意義。本案中,涉及的被訴侵權(quán)工程為在建地鐵聯(lián)絡(luò)通道,在當(dāng)事人提出證據(jù)保全申請后,法院充分考慮了證據(jù)保全措施可能對地鐵施工造成的重大影響,克服以往侵權(quán)案件中依賴于被訴侵權(quán)實物進(jìn)行侵權(quán)比對的慣性思維,創(chuàng)新思路方法,針對大型項目施工一般依據(jù)圖紙來進(jìn)行的情況,爭取相關(guān)部門以及當(dāng)事人配合,成功調(diào)取涉案項目的施工圖紙,依據(jù)施工圖紙來進(jìn)行被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利技術(shù)方案的比對,即達(dá)到了與權(quán)利人意圖通過證據(jù)保全獲取被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相同效果,也避免了進(jìn)入地下軌道施工現(xiàn)場進(jìn)行證據(jù)保全可能對施工的干擾,取得了良好的社會效果。
6.某技術(shù)公司與某行政機(jī)關(guān)等專利行政糾紛
【案情摘要】
某信息公司系某涉二維碼發(fā)明專利權(quán)人,其認(rèn)為某技術(shù)公司生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品侵犯其享有的專利權(quán),故向某行政機(jī)關(guān)遞交專利侵權(quán)糾紛處理請求書,要求某技術(shù)公司停止侵權(quán)并且對某信息公司進(jìn)行賠償。后某行政機(jī)關(guān)經(jīng)審查作出《專利侵權(quán)糾紛案件處理決定書》,認(rèn)為某技術(shù)公司構(gòu)成侵權(quán),決定某技術(shù)公司立即停止侵權(quán)。某技術(shù)公司不服上述處理決定,認(rèn)為某行政機(jī)關(guān)行政程序違法,不應(yīng)當(dāng)將某信息公司列為專利侵權(quán)糾紛行政處理程序中的請求人,故向法院提起行政訴訟,請求撤銷某行政機(jī)關(guān)作出的決定書并重新作出處理決定。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,專利侵權(quán)糾紛行政處理程序中請求人應(yīng)當(dāng)是專利權(quán)人或利害關(guān)系人,判斷請求人是否系利害關(guān)系人的時間節(jié)點應(yīng)當(dāng)以被訴侵權(quán)行為作出時、提起請求時,請求人是否屬于該條所稱的“利害關(guān)系人”為標(biāo)準(zhǔn)。本案中,某信息公司與專利權(quán)人簽訂專利實施許可合同成為涉案專利的被許可人的時間節(jié)點系在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時以及某信息公司向行政機(jī)關(guān)提起專利侵權(quán)糾紛處理請求的時間之后,屬于當(dāng)事人提起專利侵權(quán)糾紛處理請求后發(fā)生的涉及權(quán)屬狀況的新事實,某行政機(jī)關(guān)以某信息公司作為侵權(quán)糾紛行政處理程序的請求人缺乏事實和法律依據(jù),故判決撤銷某行政機(jī)關(guān)作出的《專利侵權(quán)糾紛案件處理決定書》,并責(zé)令其重新作出處理決定。
【典型意義】
本案系法庭充分利用知識產(chǎn)權(quán)“三合一”審判機(jī)制優(yōu)勢,積極促進(jìn)和引導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法與司法銜接統(tǒng)一的典型案例。知識產(chǎn)權(quán)行政保護(hù)程序復(fù)雜,不僅涉及侵權(quán)產(chǎn)品調(diào)取、技術(shù)特征比對等事實查明環(huán)節(jié),同時對于專利侵權(quán)行政糾紛的請求主體、處理時間等亦有明確要求。知識產(chǎn)權(quán)司法審判應(yīng)充分承擔(dān)起審查行政行為合法性的重要職責(zé),引導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的調(diào)查取證、證據(jù)審查、侵權(quán)判定、責(zé)任承擔(dān)等處理標(biāo)準(zhǔn)與司法標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一,處理程序過程符合法律要求,促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案的規(guī)范化和法治化。該案一審判決后,各方均服訴息判,案件處理效果良好。
7.某軟件公司與某模具公司侵害計算機(jī)軟件著作權(quán)糾紛案
【案情摘要】
某系列計算機(jī)軟件系某軟件公司研發(fā)且經(jīng)軟件著作權(quán)版權(quán)登記,該軟件產(chǎn)品面向制造業(yè)的高端計算機(jī)軟件。某模具公司主要從事包括航天航空及汽車用模具、夾具的制造、研發(fā)、銷售,汽車車身及其工藝裝備設(shè)計等在內(nèi)的模具產(chǎn)品制造。某模具公司在多個微信公眾號、招聘網(wǎng)站等軟件平臺上發(fā)布招聘信息,大量招聘具有熟練使用某軟件能力的人員,但某軟件公司從未向某模具公司銷售過該軟件產(chǎn)品。某軟件公司認(rèn)為某模具公司未經(jīng)許可擅自復(fù)制、使用了原告某系列軟件并用于其產(chǎn)品設(shè)計和制造,侵害了涉案計算機(jī)軟件著作權(quán)。由于該軟件的使用環(huán)境位于某模具公司內(nèi)部,某軟件公司無法通過自身能力取得被告使用軟件的直接證據(jù)。立案后,某軟件公司向本院提交了證據(jù)保全申請,請求法院通過證據(jù)保全取得某模具公司侵權(quán)證據(jù)后依法支持其訴訟請求。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,根據(jù)國際條約和著作權(quán)法,案涉計算機(jī)軟件著作權(quán)應(yīng)受到我國著作權(quán)法的保護(hù)。為確保取得涉案證據(jù)的同時盡可能減小對某模具公司正常經(jīng)營的影響,對證據(jù)保全實施方式進(jìn)行了詳細(xì)研究,短時間內(nèi)完成了對某模具公司經(jīng)營場所中數(shù)十臺計算機(jī)安裝、使用被訴軟件使用情況的證據(jù)保全工作。通過證據(jù)保全明確了某模具公司使用侵權(quán)軟件的數(shù)量、版本、模塊配置等情況,迅速將本案的侵權(quán)事實予以確定。隨后,對雙方當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)解工作,促成雙方當(dāng)事人以購買正版軟件的形式替代原告對被告的賠償要求。最終,雙方達(dá)成了和解。
【典型意義】
本案涉及我市首例計算機(jī)軟件最終用戶的侵權(quán)證據(jù)保全,是有效解決“取證難”的典型案例。該案為最終用戶類侵害計算機(jī)軟件著作權(quán)案件,某模具公司在自身生產(chǎn)活動中使用計算機(jī)軟件,并未改變軟件內(nèi)容也未向公眾提供原告的計算機(jī)軟件。此類侵權(quán)行為具有很強的隱蔽性,侵權(quán)證據(jù)具有不易獲得性和容易滅失性等特點,原告一般難以自行取得,證據(jù)保全確有必要且是案件審理的基礎(chǔ)。為準(zhǔn)確查清案件事實,合理保護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益,本院在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上實施了證據(jù)保全。通過保全現(xiàn)場的溝通促使侵權(quán)人認(rèn)清其行為性質(zhì),并積極配合法院工作,保全工作也未影響某模具公司的生產(chǎn)工作。通過調(diào)解,法院快速高效化解了雙方矛盾,充分保障了軟件權(quán)利人的合法權(quán)益。調(diào)解工作還促成了雙方軟件購買的商業(yè)合作,和解金額超訴訟標(biāo)的數(shù)百萬元,一攬子解決了雙方的糾紛,既促成了雙方共贏,又規(guī)范了工業(yè)軟件使用秩序,取得了良好的社會效果。
8.某網(wǎng)絡(luò)科技公司與某計算機(jī)公司侵害作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛案
【案情摘要】
“某瀏覽器”系被告某計算機(jī)公司運營的手機(jī)端APP,原告某網(wǎng)絡(luò)科技公司主張某計算機(jī)公司在其運營的“某瀏覽器”中以編輯、推薦盜版網(wǎng)站等方式向網(wǎng)絡(luò)用戶提供原告享有著作權(quán)的盜版小說,侵害了原告的著作權(quán),同時某計算機(jī)公司在小說目錄頁面主動增加“發(fā)現(xiàn)好書”“**小說”“***欄目”進(jìn)行用戶導(dǎo)流,其行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。某計算機(jī)公司辯稱,“某瀏覽器”使用的搜索引擎是**搜索,**搜索的運營主體是案外人公司,某計算機(jī)公司系網(wǎng)絡(luò)鏈接服務(wù)提供者,提供的是搜索鏈接服務(wù),未實施直接提供作品內(nèi)容的侵權(quán)行為,搜索結(jié)果“卡片式”展示目的是優(yōu)化用戶瀏覽體驗,是轉(zhuǎn)碼中立技術(shù),不構(gòu)成侵權(quán)。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,搜索結(jié)果“卡片式”呈現(xiàn)方式以及附加功能超出了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者在該領(lǐng)域普遍技術(shù)服務(wù)特點。從網(wǎng)絡(luò)傳播行為角度看,其與用戶之間產(chǎn)生的互動進(jìn)一步加強了作品傳播的效果;從技術(shù)角度分析,以“卡片式”結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)搜索結(jié)果的技術(shù)和行為,使得受眾更加精準(zhǔn)地選擇該呈現(xiàn)方式的搜索結(jié)果進(jìn)行閱讀,導(dǎo)致受眾容易排除對其他搜索結(jié)果的選擇性,該結(jié)構(gòu)化技術(shù)是在轉(zhuǎn)碼技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強了人工干預(yù)的比重和效果。法院在某計算機(jī)公司未提交證據(jù)證明技術(shù)的分工亦未清晰地舉證證明技術(shù)原理的情況下,根據(jù)侵權(quán)取證的行為表現(xiàn)分析,認(rèn)為結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)技術(shù)是對搜索結(jié)果的優(yōu)化和聚合處理,是由瀏覽器一方自身把控的獨立的編輯和推薦行為,構(gòu)成幫助侵權(quán)。
【典型意義】
本案系我市首例瀏覽器“結(jié)構(gòu)化”搜索結(jié)果被認(rèn)定侵權(quán)的典型案例,涉及對互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)形態(tài)及衍生的新型侵權(quán)行為的分析和認(rèn)定。在司法實務(wù)中面對技術(shù)問題的挑戰(zhàn),司法者應(yīng)保持專業(yè)自信,正確處理法律與技術(shù)的關(guān)系,不被技術(shù)壁壘困惑,而應(yīng)通過分析技術(shù)背后的行為從而正確適用法律,利用法律的張力作出正向指引。本案在保護(hù)和尊重手機(jī)端瀏覽器APP應(yīng)用技術(shù)持續(xù)健康發(fā)展的同時,從知識產(chǎn)權(quán)法的角度對轉(zhuǎn)碼技術(shù)中“卡片式”結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)行為進(jìn)行了著作權(quán)法框架內(nèi)規(guī)制,聚焦具體侵權(quán)行為進(jìn)行分析,防止因技術(shù)導(dǎo)致法律保護(hù)范圍邊界的不確定性,樹立審判理念即無論技術(shù)如何發(fā)展,審判者不能脫離的底層邏輯是技術(shù)要在法律的框架下運作,受到法律的約束和規(guī)范。
9.YKK公司與某貿(mào)易公司、某吉田公司、李某某侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【案情摘要】
原告系知名拉鏈生產(chǎn)商YKK公司,其生產(chǎn)的拉鏈享有極高知名度。YKK公司曾用名為吉田工業(yè)公司,其享有“YKK”“吉田YKK”等注冊商標(biāo)專用權(quán)。被告某貿(mào)易公司實施了侵害原告注冊商標(biāo)專用權(quán)和不正當(dāng)競爭行為。被告李某某為某貿(mào)易公司股東。被告某吉田公司在企業(yè)名稱中使用了原告曾用名稱“吉田”字樣,同時其與某貿(mào)易公司存在人員關(guān)聯(lián),不僅在本案中就某貿(mào)易公司銷售拉鏈產(chǎn)品提供接洽服務(wù),還直接從事涉案拉鏈交易行為。基于上述事實,原告起訴請求判令各被告停止侵權(quán)、賠償損失。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,以特殊名稱(企業(yè)曾用名稱)認(rèn)定混淆行為案件既需考量曾用名稱的承繼和保護(hù)問題,又要結(jié)合被訴侵權(quán)行為和具體案情綜合審慎認(rèn)定,在加強對權(quán)利人合法權(quán)益保護(hù)的同時防止曾用名稱泛化不當(dāng)保護(hù)。法院綜合考量曾用名積淀商譽的承繼、曾用名字號使用現(xiàn)狀、被告作為業(yè)內(nèi)企業(yè)對原告曾用名字號的應(yīng)知程度和避讓義務(wù)、主觀故意及客觀后果等因素,認(rèn)定被告某吉田公司構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。同時被告某貿(mào)易公司實施了侵害原告注冊商標(biāo)專用權(quán)和不正當(dāng)競爭行為,故法院判令某貿(mào)易公司、某吉田公司停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。
【典型意義】
本案系全國首例以權(quán)利人曾用名認(rèn)定不正當(dāng)競爭的涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件,明確了此類案件的審理思路:“是否有權(quán)起訴”和“是否構(gòu)成侵權(quán)”,前者著重審查曾用名稱的使用時間、使用范圍、曾用名稱的知名度、曾用名稱承載和積淀的商譽是否應(yīng)被承繼、該商譽是否已構(gòu)成權(quán)利人保持市場競爭力和交易機(jī)會的因素、曾用名稱在同業(yè)的現(xiàn)存情況;后者則重點審查被訴侵權(quán)行為本身是否違反經(jīng)營誠實信用原則、是否有違公認(rèn)的商業(yè)道德、被訴侵權(quán)人的經(jīng)營范圍、結(jié)合具體細(xì)化的侵權(quán)行為分析認(rèn)定被訴侵權(quán)人主觀上是否有惡意攀附的故意,客觀上是否造成關(guān)聯(lián)誤認(rèn)的后果,是否誤導(dǎo)消費者產(chǎn)生相關(guān)聯(lián)想,從而不當(dāng)攫取本該屬于權(quán)利人的商業(yè)利益等因素。本案的處理體現(xiàn)了既加強對權(quán)利人曾用名稱合法權(quán)益的保護(hù),又防范和避免曾用名稱的不當(dāng)泛化保護(hù)的司法態(tài)度,實現(xiàn)了制止不正當(dāng)競爭行為,鼓勵和保護(hù)公平競爭秩序,促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的立法本意,對類案處理具有重大指導(dǎo)意義。
10.某股份公司與某有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛及不正當(dāng)競爭糾紛
【案情摘要】
某股份公司于1997年在深交所掛牌上市,股票名稱為“**科技”。某股份公司及其相關(guān)產(chǎn)品、商標(biāo)經(jīng)長期經(jīng)營獲得較高知名度、影響力和美譽度,被相關(guān)公眾廣泛知悉。被告某有限公司成立于2010年,與原告屬于同一行業(yè)。原告主張被告在其企業(yè)名稱中使用“**科技”字樣構(gòu)成不正當(dāng)競爭,故請求判令被告某有限公司停止被訴行為并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理費用共計3000000元。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,企業(yè)的股票名稱如通過經(jīng)營使用具有一定的市場知名度,已為特定領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)公眾所知悉,并與企業(yè)間建立穩(wěn)定、明確指向關(guān)系的,屬于反不正當(dāng)競爭法所規(guī)定的“具有一定影響的企業(yè)簡稱”;企業(yè)簡稱的數(shù)量未受法律所限,即企業(yè)可同時擁有多個“有一定影響的企業(yè)簡稱”,其對某個簡稱的使用并不必然阻斷另外簡稱對企業(yè)的指代作用,亦不影響法律對所有符合條件的企業(yè)簡稱的保護(hù)。故認(rèn)定,“**科技”作為原告有一定影響的企業(yè)簡稱應(yīng)受到保護(hù),被告具有借用原告競爭優(yōu)勢的主觀故意,且被告在企業(yè)名稱中使用“**科技”的行為存在引起相關(guān)公眾認(rèn)為雙方有關(guān)聯(lián)關(guān)系的可能,最終確認(rèn)被告確存在原告所主張的不正當(dāng)競爭行為。
【典型意義】
本案是全國首例直接將“股票名稱”認(rèn)定為“有一定影響的企業(yè)簡稱”的不正當(dāng)競爭案件。本案特殊性在于,原告某股份公司在經(jīng)營中存在將“****”作為其企業(yè)簡稱使用的情況,其上市之后的股票名稱“**科技”亦作為企業(yè)簡稱經(jīng)長期廣泛使用獲得較高知名度,并產(chǎn)生了更為顯著的社會影響力,應(yīng)當(dāng)與其他企業(yè)簡稱同時受到反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)。本案確立“企業(yè)可同時擁有多個有一定影響的企業(yè)簡稱”的裁判規(guī)則,對于實踐中類似上市公司等存在多個可指代相關(guān)市場主體且具有較高商譽的企業(yè)簡稱,通過反不正當(dāng)競爭法予以保護(hù)以解決企業(yè)名稱與企業(yè)簡稱沖突從而保護(hù)企業(yè)在先權(quán)利,具有一定的示范意義。
11.中國重汽公司與王某某、傅某侵害商標(biāo)權(quán)糾紛
【案情摘要】
原告中國重汽公司擁有的圖形商標(biāo)在國內(nèi)及國際享有很高的聲譽。長沙某進(jìn)出口貿(mào)易公司將帶有原告商標(biāo)的牽引車申報出口到尼日利亞,其中,有部分車更換了發(fā)動機(jī),變速箱,前、中、后橋,系“非法拼裝”。長沙某進(jìn)出口貿(mào)易公司是自然人獨資公司,王某某是唯一股東,在訴訟期間,公司以決議解散的方式注銷,王某某及外聘清算人員傅某為清算組成員?;谏鲜鍪聦?,中國重汽公司請求法院判令王某某、傅某停止侵犯其商標(biāo)專用權(quán)的行為,并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理開支。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,更換車輛發(fā)動機(jī)、方向盤、變速箱、車架、前后橋五大總成等核心部件且未經(jīng)過嚴(yán)格的安全檢驗、變更登記等程序的,屬于再造車輛,商品的性狀發(fā)生了實質(zhì)性的改變,商品品質(zhì)已無法保證,不再適用商標(biāo)權(quán)利用盡原則。涉案車輛外部仍多處使用中國重汽公司的商標(biāo)且未經(jīng)許可,容易使相關(guān)公眾造成誤認(rèn),其行為破壞了商標(biāo)的區(qū)別商品來源功能、商譽承載功能,侵害了消費者對品牌的信賴及合理期待,涉案車輛屬于侵害中國重汽公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品。據(jù)此,判決王某某立即停止侵權(quán),并賠償中國重汽公司30萬元。
【典型意義】
本案系二手車更換核心部件后出口被海關(guān)扣押引發(fā)的商標(biāo)權(quán)糾紛,是“一帶一路”建設(shè)中涉及汽車制造業(yè)領(lǐng)域商標(biāo)侵權(quán)的典型案例。涉案注冊商標(biāo)不僅在全國范圍內(nèi)具有廣泛的知名度,且已在國外注冊,在國際上有一定影響力。隨著“一帶一路”建設(shè),中國商品走向世界各地,在追求高質(zhì)量發(fā)展的今天,本案彰顯了法院對我國汽車出口企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度,維護(hù)了汽車出口企業(yè)的境外合法權(quán)益和國際形象,為推動“一帶一路”建設(shè)提供了堅實司法保障。二手車輛屬于較為特殊的一類商品,二手車輛貿(mào)易在經(jīng)濟(jì)效益、資源循環(huán)利用和消費升級方面具有重要的意義,但在該過程中,如果屬于對原產(chǎn)品的重新組裝、翻修,則可能涉及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題。本案認(rèn)定更換五大總成等核心部件的二手車輛不屬于正常維修而屬于再造,從損害商標(biāo)信譽角度認(rèn)定了商標(biāo)權(quán)利用盡的特殊情形,即如商標(biāo)權(quán)人銷售帶有商標(biāo)的商品后,該商品的質(zhì)量發(fā)生變化,再次銷售將導(dǎo)致消費者誤認(rèn)為該商標(biāo)的商品質(zhì)量低劣,該銷售不再是一種合理的商標(biāo)使用行為,不適用商標(biāo)權(quán)利用盡原則。本案對推動“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展、維護(hù)社會穩(wěn)定、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)公平正義具有重要意義
12.某電池公司與某汽配店、某公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛
【案情摘要】
某電池公司始創(chuàng)于1980年,系一家專業(yè)從事先進(jìn)電池研發(fā)、生產(chǎn)等內(nèi)容的企業(yè),其名下“駱駝”圖形及文字系列商標(biāo)具有較高的知名度,某電池公司請求法院在事實上認(rèn)定涉案商標(biāo)為馳名商標(biāo)。經(jīng)取證,某汽配店銷售帶有某公司注冊商標(biāo)的蓄電池商品,某公司作為生產(chǎn)方,在產(chǎn)品上及包裝上使用案外人“湖北某能源集團(tuán)有限公司”名稱的行為,某電池公司主張被告造成混淆誤導(dǎo)相關(guān)公眾的后果,侵犯了某電池公司的注冊商標(biāo)專用權(quán),同時構(gòu)成不正當(dāng)競爭。被告抗辯認(rèn)為使用案外人公司名稱系經(jīng)授權(quán),且根據(jù)商標(biāo)法第五十八條“將他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用,誤導(dǎo)公眾,構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為”的規(guī)定,某公司公司并未將“駱駝”商標(biāo)用于自身企業(yè)名稱中,使用他人公司名稱不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,本案爭議的焦點和難點問題有:涉案駱駝商標(biāo)是否有認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性;以他人字號作為包裝宣傳之行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭。首先,認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)遵循個案認(rèn)定、因需認(rèn)定的原則,認(rèn)為某電池公司公司請求認(rèn)馳的目的系禁止被告使用自有駱駝圖形商標(biāo),經(jīng)查雙方商標(biāo)在表現(xiàn)手法、視覺效果及整體外觀等方面差異明顯,未構(gòu)成對其馳名商標(biāo)的摹仿,不會產(chǎn)生公眾誤認(rèn)的結(jié)果,且某電池公司現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被訴行為對其利益造成了損害,認(rèn)馳的請求不具有必要性,不予認(rèn)定。其次,雖然某公司使用案外人的企業(yè)名稱并非其自身企業(yè)名稱,但是其行為的性質(zhì)等同于直接使用他人商標(biāo),亦構(gòu)成侵權(quán)。
【典型意義】
本案涉及的疑難問題系“駱駝”商標(biāo)認(rèn)馳的必要性的判定以及在產(chǎn)品和包裝中使用帶有原告商標(biāo)的案外第三人字號的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭,具有典型意義。馳名商標(biāo)的認(rèn)定有著嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該遵循個案認(rèn)定、被動認(rèn)定、按需認(rèn)定、誠實信用四大原則。本案通過梳理認(rèn)馳的證據(jù),根據(jù)對按需認(rèn)定原則的理解,審查涉案商標(biāo)市場份額、持續(xù)時間、銷售區(qū)域、保護(hù)記錄、行政認(rèn)定情況等因素,從認(rèn)定的必要性以及無實際損害后果兩個角度依法適用法律作出判定。對于不正當(dāng)競爭行為,通過正確的理解適用商標(biāo)法第五十八條及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法〉若干問題的解釋》第十三條之規(guī)定,根據(jù)對他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用的目的是產(chǎn)生誤導(dǎo)公眾、提升自身產(chǎn)品的銷售量的效果的立法旨意的理解,確立了“被告使用案外人字號中包含權(quán)利人商標(biāo),其行為的性質(zhì)等同于直接使用他人商標(biāo),亦構(gòu)成侵權(quán)”的裁判規(guī)則,有力地打擊了鉆法律條文空子、惡意攀附權(quán)利人商標(biāo)的侵權(quán)行為,起到了很好的示范作用。
13.某控股公司與某有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【案情摘要】
某控股公司是注冊商標(biāo)某商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利人,且經(jīng)過多年經(jīng)營某控股公司商號及注冊商標(biāo)某商標(biāo)在相關(guān)領(lǐng)域具有較高知名度,某商標(biāo)形成了一一對應(yīng)關(guān)系。某有限公司在閥門產(chǎn)品及公司網(wǎng)站上使用與某控股公司注冊商標(biāo)近似的某商標(biāo)及某企業(yè)字號。某控股公司認(rèn)為某有限公司及法定代表人侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)且構(gòu)成不正當(dāng)競爭,因此申請在本案中對其商標(biāo)進(jìn)行馳名商標(biāo)認(rèn)定,并通過馳名商標(biāo)的特別保護(hù)禁止某有限公司使用某商標(biāo)并獲得侵權(quán)賠償。某有限公司曾申請注冊**、***等商標(biāo)經(jīng)某控股公司申請異議,國家知識產(chǎn)權(quán)局作出不予注冊的決定。但在本案訴訟過程中,某有限公司仍有二十余個類似商標(biāo)被某控股公司申請了商標(biāo)無效或商標(biāo)異議,涉及多個行政糾紛且短時間內(nèi)行政程序無法及時裁決處理。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,某控股公司作為該領(lǐng)域的知名企業(yè),其字號和同名中、英文注冊商標(biāo)應(yīng)予以保護(hù)。經(jīng)本院主持當(dāng)事人達(dá)成調(diào)解:某有限公司立即停止單獨或突出使用“某商標(biāo)或其組合形式,并變更企業(yè)名稱;某有限公司及法定代表人向某控股公司連帶支付損害賠償金;某有限公司向某控股公司出具道歉聲明并在媒體上發(fā)布該道歉聲明。同時,在本案訴訟請求之外,雙方另行達(dá)成和解,某有限公司將與某控股公司發(fā)生爭議、尚在商標(biāo)行政處理程序中的二十多個商標(biāo)全部注銷。
【典型意義】
本案是法院主動發(fā)揮能動司法作用,以個案辦理促成雙方糾紛一攬子化解的典型案例。某控股公司與某有限公司商標(biāo)及不正當(dāng)競爭糾紛由來已久,雙方涉及民事、行政多個糾紛。某有限公司注冊商標(biāo)某商標(biāo)被某控股公司申請商標(biāo)無效,國家知識產(chǎn)權(quán)局尚未做出裁決,即使做出認(rèn)定馳名商標(biāo)的判決也僅能解決本案的民事糾紛,無法整體解決雙方矛盾。而某控股公司作為國外企業(yè)通過商標(biāo)無效或者異議程序維權(quán)成本很高,通過調(diào)解,在化解民事糾紛的同時,還解決了雙方多個商標(biāo)行政糾紛,全方位充分保障了國外知名企業(yè)的字號和商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益,兼顧了雙方當(dāng)事人的利益和訴求,凈化了我市作為制造業(yè)基地的市場環(huán)境,達(dá)到對外國權(quán)利人的平等保護(hù)。
14.某公司與某貿(mào)易公司、某某侵害商標(biāo)權(quán)糾紛
【案情摘要】
某公司系涉案系列注冊商標(biāo)專用權(quán)人,其認(rèn)為某貿(mào)易公司向天津某海關(guān)出口報關(guān)的345個旅行包使用的相關(guān)標(biāo)識侵害涉案注冊商標(biāo)專用權(quán),請求該海關(guān)予以查扣。該海關(guān)認(rèn)定被訴侵權(quán)的345個旅行包構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),并作出沒收被訴侵權(quán)商品及予以罰款的行政處罰決定。后某公司訴至一審法院,請求判令某貿(mào)易公司、某某停止侵權(quán)并予以賠償。一審判決認(rèn)定某貿(mào)易公司、某某的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),判令停止侵權(quán)并予以賠償。某公司認(rèn)為一審判決金額過低,提起上訴。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,因權(quán)利人的實際損失、侵權(quán)人獲利及商標(biāo)許可使用費均難以確定,涉案商標(biāo)權(quán)利人某公司主張適用法定賠償符合法律規(guī)定。綜合考量涉案商標(biāo)知名度,侵權(quán)人主觀過錯程度、實施侵權(quán)行為的情節(jié)及維權(quán)合理開支等因素,認(rèn)定一審法院酌情確定某貿(mào)易公司、某某連帶賠償某公司經(jīng)濟(jì)損失和合理開支的金額過低,不足以彌補某公司因被訴侵權(quán)行為所遭受的損失,依法改判提高賠償數(shù)額至原審判決的2.4倍。
【典型意義】
本案系以“傍大牌”“搭便車”等方式對相關(guān)馳名商標(biāo)實施侵權(quán)的典型案例,法院二審改判提高賠償數(shù)額至原審判決金額的2.4倍,充分彰顯法院針對源頭侵權(quán)行為實施強保護(hù)以及平等保護(hù)涉外知名品牌的審判理念,是落實國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策的重要舉措,也有利于提高權(quán)利人的維權(quán)效果、降低維權(quán)成本。該案明確如下裁判規(guī)則:即依照法定賠償方式酌情確定的賠償數(shù)額是否具有合理性,應(yīng)以能否足以彌補權(quán)利人因侵權(quán)行為所遭受的損失作為評價標(biāo)準(zhǔn)。在具體確定侵權(quán)賠償數(shù)額時,應(yīng)充分考察侵權(quán)人主觀過錯程度。在侵權(quán)人已經(jīng)認(rèn)識到被訴行為侵權(quán)可能性較大時,其拒不提供上游交易商家信息,導(dǎo)致權(quán)利人溯源維權(quán)困難的,應(yīng)視為實施侵權(quán)行為的主觀過錯較大,應(yīng)依法酌情提高賠償數(shù)額。在此情況下,即便行政機(jī)關(guān)對該侵權(quán)行為已作出處理,也并非必需作為酌減賠償數(shù)額的考量因素。
15.某公司與某文化傳播公司商業(yè)詆毀糾紛
【案情摘要】
某公司系國內(nèi)知名早教公司,其生產(chǎn)并銷售的兒童故事機(jī)產(chǎn)品有較高的市場占有率和網(wǎng)絡(luò)銷量。某文化傳播公司主營業(yè)務(wù)為提供網(wǎng)上推廣銷售服務(wù),某公司認(rèn)為,天津某文化傳播公司在網(wǎng)絡(luò)平臺直播推廣案外主體生產(chǎn)的故事機(jī)時,將某公司的故事機(jī)擺放在周圍進(jìn)行對比,并配以不當(dāng)描述,貶低了某公司的產(chǎn)品,損害其商業(yè)信譽,構(gòu)成商業(yè)詆毀,同時該公司亦主張某文化傳播公司存在虛假宣傳行為,故訴至法院要求其停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開支。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,某公司系兒童早教故事機(jī)研發(fā)、銷售企業(yè),某文化傳播公司受案外公司委托,銷售案涉故事機(jī),兩者均為從事兒童早教機(jī)銷售行業(yè)的企業(yè),提供的產(chǎn)品服務(wù)以及面向的客戶群體存在重疊或交叉,具有同業(yè)競爭關(guān)系。某文化傳播公司在網(wǎng)絡(luò)平臺帶貨過程中,將某公司產(chǎn)品擺放在其推廣銷售的產(chǎn)品周圍,進(jìn)行比較,并作出不當(dāng)?shù)脑u價,上述具有指向化的對比內(nèi)容容易誤導(dǎo)相關(guān)消費者,從而得出某公司產(chǎn)品不如其推廣銷售的產(chǎn)品的誤認(rèn),不當(dāng)貶低了某公司的產(chǎn)品,降低了某公司產(chǎn)品的聲譽,構(gòu)成商業(yè)詆毀,故判決某文化傳播公司停止侵權(quán)且賠償某公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支。
【典型意義】
本案系全市首例涉網(wǎng)絡(luò)直播帶貨商業(yè)詆毀案,本案的審理對于規(guī)制數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺中的直播帶貨行為,有效保障消費者的合法權(quán)益具有典型意義。作為數(shù)字平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán),直播帶貨市場已成為平臺經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在直播帶貨過程中,為增強消費者購買意愿,商家在介紹其產(chǎn)品的功能時不僅配以生動形象的畫面,而且往往會選擇與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較,讓消費者能夠更全面了解其產(chǎn)品的優(yōu)勢,但商家在介紹其產(chǎn)品和功能時,應(yīng)秉持誠實信用原則,對商品的品質(zhì)、性能予以客觀介紹,不能對其競爭對手的商品的性能和質(zhì)量編造傳播誤導(dǎo)性信息或者虛假信息,而影響消費者的選擇,否則就可能構(gòu)成侵權(quán),本案的裁判規(guī)則對類案具有指導(dǎo)參考意義。
16.某公司與某技術(shù)公司商業(yè)詆毀糾紛
【案情摘要】
某技術(shù)公司與某公司均系從事編碼防偽溯源行業(yè)的企業(yè),具有同業(yè)競爭關(guān)系。某技術(shù)公司向某公司的客戶發(fā)送《侵權(quán)告知函》稱某公司所銷售的某產(chǎn)品并不具備隱形碼記錄信息的核心專利,無法回避專利侵權(quán)的可能。某公司認(rèn)為,某技術(shù)公司向其客戶發(fā)送侵權(quán)告知函,編造、傳播虛假或者誤導(dǎo)性信息,損害了某公司的商業(yè)信譽,故訴至法院要求某技術(shù)公司立即停止侵權(quán)、賠禮道歉并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理開支。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,某技術(shù)公司與某公司均系從事編碼防偽溯源行業(yè)的企業(yè),提供的商業(yè)服務(wù)以及面向的客戶群體存在重疊或交叉,具有同業(yè)競爭關(guān)系。本案中,在某公司實際使用的云碼技術(shù)對某技術(shù)公司擁有的相關(guān)專利權(quán)是否構(gòu)成侵權(quán)以及某公司是否擁有上述領(lǐng)域的核心技術(shù)尚無定性結(jié)論的情況下,某技術(shù)公司未選擇與某公司直接溝通,而向使用某公司產(chǎn)品的公司發(fā)函,并宣稱某公司所銷售的某產(chǎn)品并不具備隱形碼記錄信息的核心專利,無法回避專利侵權(quán)的可能。上述內(nèi)容對于某公司客戶而言明顯具有誤導(dǎo)性,客戶在收到告知函后,亦可能因函件的影響,降低對某公司的評價,對某公司商譽造成了一定的損害,構(gòu)成商業(yè)詆毀。故判決某技術(shù)公司賠償某公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支并向某公司合作公司發(fā)函澄清事實、消除不良影響。
【典型意義】
本案系全市首例涉發(fā)明專利權(quán)領(lǐng)域的商業(yè)詆毀案。本案的審理對于明確專利權(quán)人合法發(fā)送侵權(quán)告知函與故意利用告知函詆毀競爭對手的司法判斷標(biāo)準(zhǔn)具有示范意義。專利侵權(quán)告知函系權(quán)利人自行保護(hù)權(quán)利的途徑和解決糾紛的環(huán)節(jié),采用此種方式有利于降低權(quán)利人維權(quán)成本和高效解決專利侵權(quán)糾紛,但由于專利侵權(quán)的判斷存在較高的專業(yè)性,因此,專利侵權(quán)告知函中發(fā)送的涉嫌侵權(quán)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具有較高程度的確定性,且在發(fā)送形式、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送對象等方面都具有一定的限制。本案中,某技術(shù)公司在涉案專利是否侵權(quán)尚無結(jié)論的情況下,向競爭對手的下游客戶發(fā)送侵權(quán)告知函,由于下游客戶本身多不具備判斷是否專利侵權(quán)的能力,本案中涉及的云碼技術(shù)專利侵權(quán)判斷又較為復(fù)雜,因此,某技術(shù)公司在發(fā)送上述函件時未盡到謹(jǐn)慎注意義務(wù),且對某公司的商業(yè)信譽造成了損失,構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法第十一條規(guī)定的商業(yè)詆毀行為。
17.某游戲公司與某公司、某游戲代理公司虛假宣傳糾紛
【案情摘要】
某游戲公司經(jīng)授權(quán),享有《XX戰(zhàn)爭》游戲在中國大陸境內(nèi)的獨家運營權(quán),對經(jīng)營《XX戰(zhàn)爭》游戲享有合法權(quán)益?!禭X戰(zhàn)爭:XXXX》游戲系《XX戰(zhàn)爭》游戲的后續(xù)開發(fā)版本。某公司于2022年3月1日在國家版權(quán)局完成了《XX:Spark》游戲的計算機(jī)軟件著作權(quán)登記,該游戲系由某公司開發(fā),由某游戲代理公司代理發(fā)行。某游戲公司對上述游戲進(jìn)行宣傳推廣時一直以“炎龍工作室”作為其研發(fā)團(tuán)隊和開發(fā)商的代稱。某游戲公司主張某公司在通過招聘網(wǎng)站宣傳其公司以及在游戲平臺宣傳其游戲的過程中,擅自使用“炎龍”“炎龍游戲”字樣,導(dǎo)致消費者無法識別服務(wù)主體,構(gòu)成虛假宣傳,故訴至法院要求停止侵權(quán)并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理開支。
【裁判結(jié)果】
法院認(rèn)為,某游戲公司經(jīng)授權(quán),享有《XX戰(zhàn)爭》游戲在中國大陸境內(nèi)的獨家運營權(quán),《XX戰(zhàn)爭:XXXX》游戲系《XX戰(zhàn)爭》游戲的后續(xù)開發(fā)版本。在其所屬的開放世界末日生存沙盒類游戲玩家群體之間,“炎龍工作室”與該游戲已經(jīng)建立起了較為穩(wěn)定的聯(lián)系,能夠起到指示產(chǎn)品或服務(wù)來源的作用。本案中,《XX:Spark》游戲與《XX戰(zhàn)爭:XXXX》同屬開放世界末日生存沙盒類游戲,在上述條件下,某公司、某游戲代理公司在宣傳其游戲時,使用“炎龍游戲”作為其研發(fā)團(tuán)隊及開發(fā)商的代稱,易使得該類游戲的玩家群體對游戲的出品來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn),構(gòu)成虛假宣傳。故判決某公司、某游戲代理公司立即停止侵權(quán)、刊登聲明消除影響并賠償某游戲公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支。
【典型意義】
本案系全市首例網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域虛假宣傳糾紛,對于規(guī)制網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域宣傳行為、凈化網(wǎng)絡(luò)游戲市場具有典型示范意義。在游戲正式上線之前,通過對游戲進(jìn)行持續(xù)宣傳提高影響力進(jìn)而擴(kuò)大玩家注冊數(shù)量系游戲運營公司發(fā)行新游戲的通用方式,但采取的措施稍有不當(dāng),也易產(chǎn)生不正當(dāng)競爭行為。本案的審理明確了有一定影響力的游戲開發(fā)者標(biāo)識因能夠起到指示產(chǎn)品或服務(wù)來源的作用,故應(yīng)作為反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的對象,競爭對手在宣傳其公司以及游戲時應(yīng)秉持誠實信用的原則,不僅應(yīng)對其工作成果、所獲榮譽等情況進(jìn)行客觀、真實的描述,而且應(yīng)對于他人在先的已經(jīng)有一定影響的開發(fā)商標(biāo)識負(fù)有合理的注意和避讓義務(wù),不得擅自使用或者仿冒他人標(biāo)識,否則就可能引發(fā)侵權(quán)。
來源:天津高法
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
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