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“一事不再理”原則在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的適用

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IPRdaily11年前
“一事不再理”原則在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的適用
“一事不再理”原則在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的適用 【小D導(dǎo)讀】

 

評析趙彥明、趙艷梅與商標(biāo)評審委員會、姚宏卿、哈爾濱市姚氏中醫(yī)骨傷病研究所商標(biāo)爭議行政糾紛案

 

 

本案要旨

 

商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政裁決系對行政相對人作出的具體行政行為,一旦生效,即具有拘束力和確定力。國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱商評委)不應(yīng)受理同一行政相對人提起重復(fù)處理的請求,從而任意改變已作出的具體行政行為。行政相對人基于相同請求,以相同的事實和理由申請裁定,違反“一事不再理”原則。商評委如果受理新的評審申請,必須以有新的事實或理由為前提。

 

案情

 

爭議商標(biāo)為第3868935號中文“姚氏”商標(biāo),由趙彥明、趙艷梅于2003年12月申請注冊,2006年5月獲準(zhǔn)注冊,核定使用在第44類的醫(yī)院、保健、理療等服務(wù)上。

 

引證商標(biāo)為第1140681號“姚氏YAOSHI及圖”商標(biāo),由姚宏卿中醫(yī)骨傷科診所(下稱姚宏卿診所)于1996年12月申請注冊,1998年1月獲準(zhǔn)注冊,核定使用在第5類的膠囊商品上。

 

爭議商標(biāo)于2006年2月經(jīng)國家工商行政管理總局商標(biāo)局(下稱商標(biāo)局)初步審定并刊登在第1013期《商標(biāo)公告》上。在法定異議期內(nèi),黑龍江哈爾濱市姚氏中醫(yī)骨傷病研究所(下稱姚氏研究所)、上海宇琛撲克事業(yè)有限公司(下稱宇琛公司)向商標(biāo)局提出異議申請,請求對被異議商標(biāo)(即該案爭議商標(biāo))不予核準(zhǔn)注冊。理由依據(jù)有根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改<中華人民共和國商標(biāo)法>的決定》第二次修正的商標(biāo)法(下稱第二次修正的商標(biāo)法)第二十八條、第三十一條在先商號權(quán)益及惡意搶先注冊行為、誠實信用原則和不正當(dāng)競爭行為。2009年8月,商標(biāo)局作出第13824號裁定,認(rèn)為:爭議商標(biāo)指定使用的服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用的商品未構(gòu)成類似商品或服務(wù),爭議商標(biāo)的申請人搶注、復(fù)制姚氏研究所的商標(biāo)以及侵犯其企業(yè)名稱權(quán)益的證據(jù)不足,爭議商標(biāo)指定使用的服務(wù)與宇琛公司引證的商標(biāo)核定使用的商品未構(gòu)成類似商品或服務(wù),裁定:爭議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。姚氏研究所、宇琛公司均未提出復(fù)審申請,該裁定已生效。

 

2010年8月,姚宏卿、姚氏研究所針對爭議商標(biāo)向商評委提出爭議撤銷申請。趙艷梅、趙彥明答辯的主要理由為:姚宏卿和姚氏研究所提出爭議申請違反了第二次修正的商標(biāo)法第四十二條的規(guī)定。商評委經(jīng)審查,作出第3953號裁定,認(rèn)為:一、在案證據(jù)可以證明使用在醫(yī)用膠囊商品上的“姚氏”商標(biāo)具有一定的知名度,爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo),爭議商標(biāo)的注冊違反了第二次修正的商標(biāo)法第二十八條的規(guī)定;二、第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半句已經(jīng)用第二十八條對引證商標(biāo)進(jìn)行保護(hù),故不再評述有關(guān)爭議商標(biāo)搶注的主張;三、在案證據(jù)可以證明姚氏研究所的商號“姚氏”在中醫(yī)治療疑難病領(lǐng)域具有一定知名度,爭議商標(biāo)的注冊損害了姚氏研究所的在先商號權(quán)益。據(jù)此,商評委裁定:爭議商標(biāo)予以撤銷。趙艷梅、趙彥明不服第3953號裁定,向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

 

判決

 

北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(二)項第2目和第3目之規(guī)定,判決:撤銷第3953號裁定。

 

商標(biāo)評審委員會、姚宏卿、姚氏研究所均不服,提起上訴。在二審訴訟中,姚宏卿、姚氏研究所主張商標(biāo)異議程序與該案爭議程序依據(jù)事實不同,爭議程序中增加了證據(jù)5和證據(jù)8。北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第(一)項之規(guī)定,判決:駁回上訴,維持原判。

 

評析

 

“一事不再理”原則起源于羅馬法的“訴權(quán)消耗”理論。所謂“訴權(quán)消耗”,是指所有訴權(quán)都會因訴訟系屬而消耗,對同一訴權(quán)或請求權(quán),一旦經(jīng)過一個完整的訟爭過程而行使完畢,不允許二次訴訟系屬。該原則的訴訟系屬的效力后來發(fā)展為禁止重復(fù)起訴的理論,成為現(xiàn)代訴訟法中的既判力制度。同理,商標(biāo)行政裁決系對行政相對人作出的具體行政行為,一旦生效,即具有拘束力和確定力。商評委不應(yīng)受理同一行政相對人提起重復(fù)處理的請求,從而任意改變已做出的具體行政行為。因此,“一事不再理”原則盡管是訴訟法的一項原則,同樣也適用對商標(biāo)授權(quán)確權(quán)具體行政行為的評價。

 

在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的行政程序中,商評委作為行政裁決的作出主體,依行政相對人申請和答辯,對案件是否違反“一事不再理”原則具有審查義務(wù)。因此,在系爭商標(biāo)的裁決已作出并生效的情況下,行政相對人以相同的事實和理由提出相同請求(該案請求對系爭商標(biāo)予以撤銷),違反了“一事不再理”原則。商評委如果受理新的評審申請,必須以有新的事實或理由為前提。

 

該案二審焦點問題在于第3953號裁定的作出是否違反第二次修正的商標(biāo)法第四十二條規(guī)定,構(gòu)成程序違法。該條規(guī)定的“一事不再理”原則,一般應(yīng)考慮當(dāng)事人提出的理由和主張的事實是否與已經(jīng)生效的裁定相同。根據(jù)二審查明的事實,第3953號裁定中當(dāng)事人提出爭議商標(biāo)的注冊違反第二次修正的商標(biāo)法第二十八條及第三十一條的理由與第13824號裁定相同。姚宏卿、姚氏研究所主張上述兩個裁定依據(jù)的事實不同,但事實是否相同,一般應(yīng)以兩程序中當(dāng)事人提交的證據(jù)及其證明的內(nèi)容是否存在實質(zhì)性差異為標(biāo)準(zhǔn),姚宏卿、姚氏研究所在商標(biāo)爭議程序中增加的證據(jù)5和證據(jù)8,均晚于爭議商標(biāo)申請日及注冊日,并僅為一些輔助性事實,并非新的事實。因此,第3953號裁定所依據(jù)的事實證據(jù)與第13824號裁定相比并未發(fā)生實質(zhì)性差異,屬于同一事實。而且,第13824號裁定根據(jù)當(dāng)事人的申請,已對爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成第二次修正的商標(biāo)法第二十八條規(guī)定的近似商標(biāo)以及是否構(gòu)成第二次修正的商標(biāo)法第三十一條損害在先商號權(quán)益或惡意搶注行為作出裁定,法律為維護(hù)當(dāng)事人權(quán)利,已設(shè)置了完整的救濟(jì)程序,當(dāng)事人若不服,可以向商標(biāo)評審委員會提出復(fù)審申請并有權(quán)提起行政訴訟,但姚氏研究所及其負(fù)責(zé)人姚宏卿作為上述裁定的相對人,在法定期限內(nèi)并未提出復(fù)審申請,應(yīng)視為對該裁定予以認(rèn)可,該裁定生效。在沒有新的事實的情況下,基于相同理由對爭議商標(biāo)提起爭議撤銷申請,違背商標(biāo)評審的“一事不再理”規(guī)定。商標(biāo)評審委員會在第3953號裁定中對爭議商標(biāo)是否與引證商標(biāo)構(gòu)成第二次修正的商標(biāo)法第二十八條規(guī)定的近似商標(biāo)及第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的“損害在先商號權(quán)益”“惡意搶先注冊行為”進(jìn)行認(rèn)定,有違第二次修正的商標(biāo)法第四十二條的規(guī)定,屬于程序違法。原審法院認(rèn)為第3953號裁定的作出有違“一事不再理”原則,并予以糾正,二審據(jù)此維持原審判決。   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   (文/孔慶兵 ?作者單位:北京市高級人民法院) 來源:中國商標(biāo)周刊 整理:iprdaily 網(wǎng)站:http://m.jupyterflow.com/

 

 

“一事不再理”原則在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的適用

 

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