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原標題:2020年度服務和保障科技創(chuàng)新十大典型案例公布
IPRdaily消息:近日,廣州知識產權法院舉行新聞發(fā)布會活動,黎熾森副院長發(fā)布廣州知識產權法院2020年服務和保障科技創(chuàng)新十大典型案例,并向到場的媒體介紹了廣州知識產權法院2020年技術類案件審判工作情況。
黎熾森副院長向媒體簡要通報了廣州知識產權法院2020年度技術類案件審判工作情況。
全年共新收各類專利案件6905件,占全院收案總數(shù)的50.26%,審結4526件,結收比為65.54%。新收專利案件中發(fā)明專利案件551件,占比7.97%;實用新型案件1323件,占比19.16%;外觀設計案件4881件,占比70.68%,專利其他案由案件150件,占比2.19%。新收專利案件標的總額達到了18.5億元。
另外,全院審結技術秘密糾紛案38件,集成電路布圖設計糾紛案1件,植物新品種權糾紛案2件,計算機軟件糾紛案398件。國際知識產權糾紛解決“優(yōu)選地”建設得到加強,全年共受理各類涉外、涉港澳臺知識產權糾紛382件。
黎熾森副院長在會上發(fā)布了《廣州知識產權法院服務和保障科技創(chuàng)新十大典型案例(2020年度)》。
此次發(fā)布的案例主要為專利糾紛案,其中六件為發(fā)明、實用新型技術類專利民事案,一件為侵害外觀設計專利權訴前行為保全案,一件為專利行政糾紛案,一件為計算機軟件開發(fā)合同及買賣合同糾紛案,一件為侵害植物新品種權糾紛案。
十件案例中的技術涉及家電、通訊、化工、光伏、人工智能、環(huán)保技術和軟件開發(fā)、植物新品種等領域。這其中,華為技術有限公司與捷普電子(廣州)有限公司、所樂太陽能科技(上海)有限公司、廣州所樂機械技術咨詢有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案涉及光伏新能源領域,全額支持原告的訴訟請求1000余萬元,彰顯了該院在粵港澳大灣區(qū)知識產權司法保護水平提升中的“頭雁效應”,為該行業(yè)技術的持續(xù)創(chuàng)新營造了良好的法治環(huán)境。
廣州知識產權法院
2020年度服務和保障科技創(chuàng)新十大典型案例
1、華為技術有限公司與捷普電子(廣州)有限公司、所樂太陽能科技(上海)有限公司、廣州所樂機械技術咨詢有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[(2019)粵73知民初510號]
【當事人】
原告:華為技術有限公司(下稱華為公司)
被告:捷普電子(廣州)有限公司、所樂太陽能科技(上海)有限公司、廣州所樂機械技術咨詢有限公司
【案情與裁判】
華為公司訴稱三被告制造、銷售、許諾銷售、使用的十余個型號光伏逆變器設備侵害其ZL201210038327.9“金手指、端子和通訊設備主板”發(fā)明專利權,要求三被告停止侵權行為并連帶賠償經濟損失1000萬元及合理開支50萬元。廣州知識產權法院經審理后認為,被訴侵權技術方案落入涉案專利權保護范圍,三被告通過技術指導、代工、開拓銷售渠道等分工合作關系,形成共同侵權,應承擔停止侵權、賠償損失等侵權責任。本案中,侵權產品有多個型號,銷售地域在多個國家。在確定賠償數(shù)額環(huán)節(jié)中,華為公司提交的侵權產品的海關出口數(shù)據(jù)、三被告關聯(lián)母公司財務報表中的營業(yè)利潤率等證據(jù)表明,三被告因侵權獲利顯超法定賠償最高限額,法院在現(xiàn)有證據(jù)難以精確計算三被告侵權獲利的情況下,適用裁量性賠償原則,綜合考量三被告關聯(lián)公司財務報表數(shù)據(jù)、行業(yè)平均利潤率等因素,特別是涉案專利在光伏新能源領域的較高市場價值,全額支持了華為公司提出的訴訟請求額。
本案一審宣判后,三被告提起上訴,目前本案正在二審中。
【典型意義】
光伏領域是我國近十年來重點發(fā)展的新能源領域。涉案專利解決了光伏逆變器這一細分市場中帶電插拔可行性與端子、主板工作穩(wěn)定性之間難以共存的困境,該技術在光伏領域擁有著廣闊的市場前景。面對具有巨大市場價值的創(chuàng)新技術成果,依法加大侵權行為的懲治力度,是知識產權司法服務和保障科技創(chuàng)新的重要體現(xiàn)。在本案中,法院積極運用當事人提供的來源于證券交易平臺披露的相關數(shù)據(jù),以及行業(yè)平均利潤,并考慮到侵權行為的規(guī)模較大、涉及區(qū)域較廣,不拘泥于法定賠償?shù)纳舷?,在全面審查的基礎上,結合案件的具體情況進行確定,依法加大賠償力度。該裁判結果彰顯了廣州知識產權法院在粵港澳大灣區(qū)知識產權司法保護水平提升中的“頭雁效應”,彰顯了法院全面強化知識產權保護的司法政策,為該行業(yè)技術的持續(xù)創(chuàng)新營造了良好的法治環(huán)境。
2、深圳敦駿科技有限公司與廣州市虹聯(lián)信息技術有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[(2017)粵73民初4323號]
【當事人】
原告:深圳敦駿科技有限公司(下稱敦駿公司)
被告:廣州市虹聯(lián)信息技術有限公司(下稱虹聯(lián)公司)
【案情與裁判】
敦駿公司請求保護的是“一種簡易訪問網(wǎng)絡運營商門戶網(wǎng)站的方法”發(fā)明專利權。該專利技術是一種強制(Portal)業(yè)務技術,是對“目的地址轉換+源地址轉換+重定向”技術方案進行提煉,可簡化強制實現(xiàn)過程和減輕對接入服務器底層硬件的要求。在技術比對審查中,廣州知識產權法院認為,在具備以下條件的情況下,應當直接認定虹聯(lián)公司制造、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為構成專利侵權:一是被訴侵權方法在被訴侵權產品的制造過程中得以固化,終端用戶無需借助其他特殊裝置或條件,即可實現(xiàn)專利方法。二是被訴侵權產品使用過程中實現(xiàn)專利方法所達到的功能,只能使用專利方法。三是專利方法與虹聯(lián)公司從制造、許諾銷售、銷售被訴侵權產品的行為中獲得不當利益存在密切關聯(lián)。測試結果表明,虹聯(lián)公司智能無線云AP系列產品的使用過程與涉案專利權利要求限定的步驟相同,落入專利權利保護范圍。虹聯(lián)公司的行為構成侵權,法院一審判令其停止侵權并賠償損失100余萬元。
本案一審宣判后,雙方當事人均未上訴。
【典型意義】
涉案專利為多方參與實施的網(wǎng)絡通訊領域技術成果。該專利因其自身的特點,往往只能撰寫成為需要多個主體參與才能實施的內容,特別是終端用戶,在涉案專利技術屬于網(wǎng)絡通信領域時更是如此。但該專利技術在實際應用中,又都是以終端設備的形式出現(xiàn),相關技術以軟件形式安裝在硬件設備中,由終端用戶在使用設備時予以實現(xiàn)。針對這種技術,在先判決認定被訴侵權人在測試產品過程中實施專利方法構成侵權,有的則先認定直接侵權人存在的情況下再認定構成共同侵權,這些處理方案不能使得此類方法專利權人的利益得到充分的保護。本案秉承了最高人民法院知識產權法庭在“騰達”案中確定的“固化”+“不可替代實質性作用”裁判規(guī)則,即將專利方法的實質內容固化在被訴侵權產品中,該行為結果對技術特征被全面覆蓋起到了不可替代的實質性作用,使得終端用戶在正常使用被訴侵權產品時就能自然再現(xiàn)該專利方法過程,應認定被訴侵權行為實施了該專利方法,侵害了專利權人的權利。該裁判規(guī)則充分考慮了網(wǎng)絡通訊行業(yè)的技術特點,充分尊重該領域的創(chuàng)新和發(fā)展規(guī)律,克服了僅在產品測試階段認定侵權或者“間接侵權”認定的學理邏輯困境,確保專利權人的合法權利得到實質性保護,實現(xiàn)該行業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新和公平競爭。
3、廣州極飛科技有限公司與杭州啟飛智能科技有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[(2019)粵73知民初4號]
【當事人】
原告:廣州極飛科技有限公司(下稱極飛公司)
被告:杭州啟飛智能科技有限公司(下稱啟飛公司)
【案情與裁判】
極飛公司在訴訟中指控啟飛公司侵害ZL201510467838.6“一種無人機”發(fā)明專利權,訴請判令啟飛公司停止制造、銷售和許諾銷售專利侵權產品,銷毀庫存侵權產品并賠償經濟損失。涉案專利在于提出一種機架結構及配重分布合理的無人機,以使其控制簡易,飛行平穩(wěn)。廣州知識產權法院經審理查明,被訴侵權技術方案與涉案專利權保護范圍相同。啟飛公司在訴訟中提出了現(xiàn)有技術抗辯,經審查,為了達到發(fā)明目的,發(fā)明技術方案之無人機機體包括機身和設在機身后方用于裝載貨物的儲物裝置,作為現(xiàn)有技術抗辯證據(jù)的視頻資料中,啟飛公司未能指出何部件為儲物裝置,甚至無法指出“儲物裝置”可能隱藏的部位,故現(xiàn)有技術抗辯不成立。極飛公司的侵權指控成立。在確定賠償數(shù)額環(huán)節(jié),法院在計算賠償所需的部分數(shù)據(jù)確有證據(jù)支持的基礎上,根據(jù)案情,運用自由裁量權確定計算賠償所需的其他數(shù)據(jù),包括啟飛公司實施涉案侵權行為的時間(1.5年)、涉案侵權產品的銷量(600臺/年)及銷售金額(0.8萬元/臺)、涉案侵權產品的利潤率(25%)及涉案專利的貢獻率(60%),并剔除配件及其他材料成本之后,確定啟飛公司賠償極飛公司經濟損失100萬元及維權合理費用8萬元。
本案一審宣判后,啟飛公司提起上訴,目前本案正在二審中。
【典型意義】
無人機行業(yè)準入門檻高,市場對無人機技術升級的需求度也高。該行業(yè)特點促使生產者盡可能多地推出新機型,盡可能快地升級現(xiàn)有機型技術。涉案發(fā)明專利為一種農用植保無人機,鑒于農用植保無人機效率高、適應面廣、施藥效果好的特點,該技術倍受歡迎,但國內有實力的農用無人機生產企業(yè)數(shù)量有限。極飛公司、啟飛公司皆為農用植保無人機領域具有較大影響力的生產企業(yè),本案引起較大的社會關注。雙方深諳該領域的技術發(fā)展情況,表現(xiàn)為在現(xiàn)有技術抗辯環(huán)節(jié)的“技術交鋒”。法院在審理中緊扣涉案發(fā)明專利的“創(chuàng)新點”,運用證據(jù)規(guī)則作出公平判決。在認定侵權的基礎上,全面、客觀地審核計算賠償數(shù)額的證據(jù),充分運用邏輯推理和日常生活經驗,對有關證據(jù)的真實性、合法性和證明力進行綜合審查判斷,以期充分彌補權利人損失,有效阻遏侵權行為,在法定最高限額確定賠償數(shù)額,使侵權責任與技術貢獻程度及知識產權的市場價值相契合,激勵該領域技術持續(xù)進步。
4、廣東萬引科技發(fā)展有限公司與陽春海螺水泥有限責任公司、廣州中科高成環(huán)??萍加邢薰厩趾嵱眯滦蛯@麢嗉m紛案[(2018)粵73民初1033號]
【當事人】
原告:廣東萬引科技發(fā)展有限公司(下稱萬引公司)
被告:陽春海螺水泥有限責任公司(下稱海螺公司)、廣州中科高成環(huán)保科技有限公司(下稱高成公司)
【案情與裁判】
萬引公司享有ZL201620175396.8“一種新型干法水泥生產線用復合固硫脫硫系統(tǒng)”實用新型專利權。海螺公司系水泥生產企業(yè),曾與萬引公司簽訂復合脫硫劑供應合同及脫硫包干合同,由萬引公司向海螺公司提供固硫脫硫系統(tǒng)及脫硫劑。雙方合作合同到期后,海螺公司在未經萬引公司許可的情形下,以營利為目的,擅自制造并使用侵害涉案專利權的設備,高成公司幫助海螺公司制造,兩者共同實施了侵權行為,均被萬引公司訴至廣州知識產權法院。法院經審理查明,支持萬引公司的侵權指控。在確定賠償數(shù)額環(huán)節(jié),法院認為,按照萬引公司與海螺公司在之前合同中的約定,合同到期后萬引公司無條件拆回設備。若海螺公司繼續(xù)使用設備,則意味著海螺公司可以不與萬引公司續(xù)簽合同,而僅通過每月支付該筆租金的方式,即可達到繼續(xù)合法使用涉案專利技術的目的。該租金可以視為雙方認可的合理的涉案專利許可使用費??紤]到本案侵權行為的主觀故意明顯、情節(jié)惡劣,賠償數(shù)額參照設備租金(視為許可費)的三倍予以確定,結合侵權行為持續(xù)期間,最終確定為213萬元。
本案一審宣判后,海螺公司提起上訴,目前本案正在二審中。
【典型意義】
涉案技術為“一種新型干法水泥生產線用復合固硫脫硫系統(tǒng)”的實用新型專利,所涉企業(yè)為水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)。從侵權行為的前因后果看,侵權者與權利人先有合作關系,后演變?yōu)榍謾喾申P系,可見侵權故意明顯?;诖?,本案侵權賠償數(shù)額是在參照專利使用費基礎上以合理倍數(shù)予以確定,有“懲罰性”因素的考慮。民法典已規(guī)定了知識產權侵權訴訟中的懲罰性賠償條款。雖然該條款目前尚未生效,但在全面加強知識產權司法保護的司法政策指引下,結合案情靈活運用現(xiàn)有法律的相關規(guī)定,加大侵權者的侵權成本、充分發(fā)揮法律的威懾作用,已成為共識。本案涉及的侵權行為主觀故意明顯、情節(jié)嚴重,相關的參考數(shù)據(jù)推斷有據(jù),故依法從高確定賠償額。這種處理結果體現(xiàn)了有利于權利保護的理念,有利于營造公平競爭的法治環(huán)境,彰顯了廣州知識產權法院切實解決知識產權訴訟中“賠償難”問題的決心。
5、廣東美的制冷設備有限公司與珠海格力電器股份有限公司侵害實用新型專利權糾紛案[(2017)粵73民初2176號]
【當事人】
原告:廣東美的制冷設備有限公司(下稱美的公司)
被告:珠海格力電器股份有限公司(下稱格力公司)
【案情與裁判】
美的公司指稱格力公司生產、銷售的空調器隱藏式顯示結構實施的技術方案與其ZL201120075654.2“一種空調器的隱藏式顯示結構”實用新型專利權利要求1相同,構成侵權,請求判令格力公司停止侵權并賠償損失500萬元。本案的主要爭議在于技術對比,其中對專利權利要求的解釋成為關鍵。涉案專利的其中一個技術特征為“整體式不透明面板與PCB電路板相對應位置的厚度為0.6mm-1.5mm”,但被訴侵權技術方案的對應技術特征為“PCB電路板的顯示元件(而非整個電路板)相對應位置的厚度為0.6mm-1.5mm”。該兩個特征是否構成等同,雙方各執(zhí)一詞。廣州知識產權法院經審理認為,PCB電路板中某部分元件所占的面積必然小于或等于整塊PCB電路板的面積,這在涉案專利申請時應當屬于所有領域(當然包括本領域)的普通技術人員普遍知曉并且顯而易見的公知常識。美的公司在申請專利選擇確定面板上應當減薄至0.6mm-1.5mm厚度的區(qū)域時,選擇的是整塊PCB電路板相對應的位置區(qū)域,實質上是縮小了保護范圍。而且,這種選擇是美的公司在申請專利時明知“PCB電路板的顯示元件所占的面積必然小于或等于整塊PCB電路板的面積”而作出的意思表示,且不屬于因專利申請時本領域的技術水平發(fā)展不足、認識障礙等制約導致專利申請人對于等同特征缺乏預見的情形。因此,根據(jù)誠實信用原則,不應認定構成等同特征?;诖?,被訴侵權技術方案未落入涉案專利保護范圍,對美的公司的訴訟請求予以駁回。
判后,美的公司提起上訴,最高人民法院知識產權法庭駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
美的公司和格力公司均是國內空調行業(yè)的知名企業(yè),其經營場所都在廣州知識產權法院的專利案件管轄范圍內,同屬大灣區(qū)內的企業(yè)。法院秉承服務和保障科技創(chuàng)新理念,平等保護大灣區(qū)內的企業(yè)科技創(chuàng)新活動。
本案主要涉及禁止反悔原則的適用標準以及“可預見性例外對等同原則適用的限制”兩個疑難問題,特別是后一個問題,屬于目前專利法及相關司法解釋中尚未明確規(guī)定的問題。一方面,等同原則應予妥善運用,以合理拓展行業(yè)領頭企業(yè)的創(chuàng)新成果保護空間。另一方面,專利制度本身又要確保專利權的保護范圍具有足夠的確定性和可預見性即意味著等同原則不應被濫用。正是經過慎重權衡,并考察涉案專利的申請歷史資料,法院作出不等同的判定,該處理結果兼顧專利權人和社會公眾的利益,既保護了專利權人在現(xiàn)有技術基礎上作出的技術貢獻,又促進了科學技術的進步。
最高人民法院知識產權法庭二審對上述認定的理由及結論予以肯定,并歸納裁判觀點為:在適用等同原則時,首先應考慮等同原則與專利保護范圍之間的關系,等同原則若被濫用則會架空權利要求的定界和公示作用,從而傷害社會公眾利益。其次,等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時技術的發(fā)展水平,防止對專利技術方案中某些技術特征以專利申請日后新出現(xiàn)的技術進行簡單替換而規(guī)避侵權的情況,等同原則不應單純用作擴大權利要求保護范圍的工具。
6、廣州市華科爾科技股份有限公司與深圳思路名揚通訊技術股份有限公司計算機軟件開發(fā)合同及買賣合同糾紛案[(2018)粵73民初1號]
【當事人】
原告(反訴被告):廣州市華科爾科技股份有限公司(下稱華科爾公司)
被告(反訴原告):深圳思路名揚通訊技術股份有限公司(下稱思路名揚公司)
【案情與裁判】
華科爾公司與思路名揚公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,前者委托后者研發(fā)并提供無人機主板套件。在合同履行過程中,雙方合作關系破裂,華科爾公司指稱思路名揚公司未能按約交付,構成根本違約,請求解除合同,返還前期支付之款項。思路名揚公司則提起反訴,稱其已完成研發(fā)任務,未能交貨系華科爾公司原因造成,請求繼續(xù)履行合同。針對案件的關鍵爭議即研發(fā)成果的交付標準,法院經審理認為,無人機主板作為整個無人機的控制中心,控制著整個無人機。外部設備與無人機主板銜接的開發(fā)過程中,需要通過調用外部設備接口進行相關的程序編譯工作和數(shù)據(jù)接收工作,從而獲取到外部設備的相關信息。無人機對各項參數(shù)的精準度要求高,飛行過程根據(jù)飛行情況逐步調整參數(shù),電調作為無人機的驅動電機,開發(fā)主板過程必定要求與電調進行適配,通過主板來控制電調。這些技術內容對于無人機主板來說是應當具備的功能,是確定研發(fā)成果是否符合合同目的的基本標準。至于技術研發(fā)內容的履行情況,則應在思路名揚公司發(fā)給華科爾公司的產品規(guī)格書的基礎之上,再結合華科爾公司在往來郵件提出的個性化定制需求予以確定?;诖?,法院認定思路名揚公司未在合理期限內完成涉案協(xié)議約定的開發(fā)和交付義務,導致華科爾公司簽訂涉案協(xié)議的目的無法實現(xiàn),構成根本違約,故支持其提出的解除合同的請求,并駁回思路名揚公司的反訴請求,判令思路名揚公司返還開發(fā)費用和貨款共200余萬元,并支付違約金。
本案一審宣判后,雙方當事人均未上訴。
【典型意義】
在技術合作開發(fā)合同糾紛中,普遍存在約定內容和履行進度“雙不明”的情況,以及本訴與反訴相互牽連的情況。究其原因,約定內容不明是因技術研發(fā)過程中需要技術需求方和供給方互相協(xié)助、動態(tài)推進,前期研發(fā)的階段性成果不斷演化成后期的基礎,使得作為合同權利義務的技術細節(jié)無法在簽訂之初就一攬子清楚無誤地予以約定,履行進度不明是因研發(fā)過程互動的即發(fā)性和研發(fā)成果載體的無形性?;诖?,這類案件對于當事人的訴訟能力和法官的審理能力,都是“高難度動作”。本案的審理,法院在這兩方面確立了清晰的裁判思路,通過證據(jù)規(guī)則,結合計算機軟件研發(fā)工作的特點,考慮到無人機主板等高科技產品的特殊性,確定符合合同目的的技術交付標準。在涉案爭議產品具體功能需求缺少書面約定的情況下,明確技術類產品在尚無統(tǒng)一的國家標準及行業(yè)標準情況下應當按照通常標準并且符合當事人訂立合同目的為標準履行。在此基礎上,再將履行情況予以對照,從而公平合理地認定當事人的權利義務。本案涉及集成電路和計算機軟件相關技術糾紛,其審理結果將促進該領域技術的轉化應用,將技術研發(fā)工作納入法治軌道,引導企業(yè)突破核心技術,帶動技術和產業(yè)不斷升級。
7、廣州三雅摩托車有限公司與重慶瀛嘉機車有限公司、佛山市南海區(qū)中摩科技有限公司侵害外觀設計專利權訴前行為保全案[(2020)粵73行保2號]
【當事人】
申請人:廣州三雅摩托車有限公司(下稱三雅公司)
被申請人:重慶瀛嘉機車有限公司(下稱瀛嘉公司)、佛山市南海區(qū)中摩科技有限公司(下稱中摩公司)
【案情與裁判】
2020年10月26日,三雅公司向廣州知識產權法院申請訴前行為保全,請求責令瀛嘉公司、中摩公司立即停止從深圳海關向摩洛哥出口型號為F50的侵權摩托車產品。根據(jù)查明的事實,瀛嘉公司420臺被訴侵權產品已經在深圳海關報關預備出口。雖然被海關暫扣,但通過提供反擔?;蚍ㄔ何丛谝?guī)定時間內出具協(xié)助執(zhí)行函,相關產品即會被放行。由于三雅公司涉案專利權經過實質審查維持有效,專利權狀況相對穩(wěn)定,被訴產品侵權可能性較高,且出口目的地是三雅公司長期經營的海外重要市場,一旦被訴侵權產品流入該市場,對三雅公司造成的損害將無法控制。相對來說,采取訴前行為保全措施對于瀛嘉公司可能造成的損失在可控范圍內。因此,在三雅公司已提供適當擔保的情況下,法院于48小時內作出適用訴前禁令的裁定。
【典型意義】
本案是《最高人民法院關于審查知識產權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規(guī)定》施行以來,廣州知識產權法院作出的首例訴前禁令,是積極穩(wěn)妥推動司法解釋適用的生動范例。同時也是廣州知識產權法院首例與海關聯(lián)動處理的訴前禁令,凸顯知識產權司法、行政保護多方聯(lián)動、無縫對接的制度優(yōu)勢。本案涉及摩托車的外觀設計,涉及專利產品在國際市場上的即發(fā)侵權。法院的禁令裁定詳細分析了訴前禁令的具體適用條件,結合案件情況對司法解釋中相對抽象的勝訴可能性、難以彌補的損害、雙方利益衡量以及社會公共利益等問題予以明確,對于新司法解釋的適用和類似案件的處理均具有積極的現(xiàn)實意義。禁令的發(fā)出,及時、有效、全面地保障了權利人的合法權益,同時通過擔保等方式將禁令對被訴侵權方的損害限制在可控范圍內,踐行了廣州知識產權法院近年來加強適用行為保全措施的工作部署,取得了良好的法律效果和社會效果。
8、中部埃科特克株式會社與青島康普天成環(huán)境科技有限公司、廣東盈富農業(yè)有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[(2019)粵73知民初1677號]
【當事人】
原告:中部??铺乜酥晔綍纾ㄏ路Q??铺乜酥晔綍纾?/p>
被告:青島康普天成環(huán)境科技有限公司(下稱康普天成公司)、廣東盈富農業(yè)有限公司(下稱盈富公司)
【案情與裁判】
??铺乜酥晔綍缦碛衂L200910177745.4 “有機廢棄物的發(fā)酵干燥處理裝置”發(fā)明專利權,其指稱康普天成公司制造、銷售、許諾銷售的發(fā)酵堆肥機侵權,請求賠償經濟損失及維權支出130余萬元。被訴侵權產品為正在使用的大型發(fā)酵堆肥機,法官團隊為確保在設備最短的停運時間內完成全部技術調查任務,公平保護雙方當事人權益,在遠赴勘驗現(xiàn)場前反復與技術調查官就雙方當事人的技術方案進行研判,制訂完備預案。在勘驗現(xiàn)場,法官團隊和技術調查官分工協(xié)作,引導當事人準確鎖定5個技術爭議焦點,技術調查官克服惡劣環(huán)境深入黑暗臟污的化糞罐體,運用手持云端設備將內部技術特征同步向外清晰展示。在質證階段,技術調查官引導當事人對專利權利要求中“至少在最下段的攪拌葉片上設置有通氣孔”這一關鍵技術特征作細致對比,現(xiàn)場開示并固定被訴侵權產品的技術方案,為解決雙方當事人的爭端奠定良好基礎?,F(xiàn)場勘驗后,法官團隊再就法律適用問題作進一步釋明,案件以??铺乜酥晔綍绯坊仄鹪V了結。
【典型意義】
??铺乜酥晔綍绶Q其是有機廢棄物處理行業(yè)內全球技術領先企業(yè),而康普天成公司是國內一家新成長起來的科技創(chuàng)新型企業(yè),其也稱產品已經遠銷歐洲。
本案爭議主要集中在被訴侵權技術方案是否落入涉案專利權保護范圍。因此,技術調查官的強有力輔助是化解糾紛的關鍵。廣州知識產權法院在建院之初就誕生了新中國第一批專業(yè)化的技術調查官隊伍,其在技術類案件的審理中發(fā)揮著不可替代的作用,參與到證據(jù)保全、開庭、合議庭評議等多個環(huán)節(jié)。本案的現(xiàn)場勘驗組織得力,過程完整可信,雙方當事人的合法權益都得到充分保護。
案件最后得以撤訴了結,堪稱法官團隊與技術調查官通力合作的成功典范。同時,本案也是保障民生工程項目順利復工復產、保護企業(yè)自主創(chuàng)新成果的典型案例。被訴侵權設備所在的養(yǎng)殖場是廣東省菜籃子工程基地,其是在疫情防控下剛恢復全面運轉的處理有機廢棄物的大型機器。案件的審理不僅涉及知識產權的嚴格保護,還要考慮創(chuàng)新環(huán)保企業(yè)和大灣區(qū)菜籃子企業(yè)的復工復產問題。廣州知識產權法院的審判隊伍以對權利人高度負責的態(tài)度,在疫情防控常態(tài)化背景下,依法服務做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?,快速化解知識產權糾紛,保護和激發(fā)市場主體活力,受到了中外當事人的一致好評。
9、四川臺沃種業(yè)有限責任公司與清遠市農業(yè)科技推廣服務中心侵害植物新品種權糾紛案[(2018)粵73民初707號]
【當事人】
原告:四川臺沃種業(yè)有限責任公司(下稱臺沃公司)
被告:清遠市農業(yè)科技推廣服務中心(下稱清遠農技中心)
【案情與裁判】
臺沃公司是不育系“恒豐A”和恢復系“粵禾絲苗”植物新品種的權利人。清遠農技中心使用該兩品種組配出“恒豐優(yōu)粵禾絲苗”,并向國務院農業(yè)農村部申請植物新品種權,向廣東省農作物品種審定委員會申請審定新品種“恒豐優(yōu)粵禾絲苗”。臺沃公司起訴指稱清遠農技中心的組配行為、申請植物新品種權和新品種審定行為構成侵權,要求停止上述侵權行為、消除影響并賠償損失。廣州知識產權法院經審理認為,清遠農技中心利用已有品種“粵禾絲苗” 和“恒豐A”組配出“恒豐優(yōu)粵禾絲苗”,以及之后的申請新品種審定之行為均屬于育種科研范疇。育種完成之后,清遠農技中心有權就新培育出的“恒豐優(yōu)粵禾絲苗”申請植物新品種權。通過審定是科研育種與商業(yè)目的之間的分水嶺,清遠農技中心在申請新品種權和行政審定的過程中重復使用涉案品種培育“恒豐優(yōu)粵禾絲苗”的行為,不構成商業(yè)目的。基于此,法院駁回了臺沃公司的全部訴訟請求。
本案一審宣判后,臺沃公司提起上訴,目前本案正在二審中。
【典型意義】
本案系侵害植物新品種權糾紛,主要爭議問題是育種者未經許可,將植物新品種作為親本進行育種,育種后申請植物新品種權和申請行政審定等行為是屬于科研范疇還是屬于商業(yè)行為。關于這個問題,目前法律規(guī)定不甚明確,也無先例可循。本案判決依據(jù)《種子法》鼓勵培育推廣良種的立法宗旨,開創(chuàng)性地認定清遠農技中心以已有品種“粵禾絲苗”和“恒豐A”組配出新品種“恒豐優(yōu)粵禾絲苗”,并申請新品種審定和植物新品種權的行為不屬于商業(yè)性使用,不構成侵權,厘清了育種行為、申請行為與育種后商業(yè)性使用的邊界,依法保護育種者的合法育種行為,著眼于提高農業(yè)質量效益和競爭力,必將對推廣良種起到鼓勵、推動作用。
10、太陽月亮(北京)新能源科技有限公司與佛山市知識產權局等專利行政處理決定糾紛案[(2017)粵73行初1號]
【當事人】
原告:太陽月亮(北京)新能源科技有限公司(下稱太陽月亮公司)
被告:佛山市知識產權局(下稱佛山知產局)
第三人:佛山盈科智網(wǎng)新能源技術有限公司(下稱盈科智網(wǎng)公司)
【案情與裁判】
太陽月亮公司系“城市明水渠停車場光伏發(fā)電裝置”實用新型專利權人。太陽月亮公司以盈科智網(wǎng)公司未經許可建設“屋頂停車場光伏電站”項目侵害其涉案專利權為由,請求佛山知產局處理。佛山知產局經審查后認為盈科智網(wǎng)公司未侵害太陽月亮公司的專利權,故駁回了太陽月亮公司的請求。太陽月亮公司不服佛山知產局作出的行政決定,向廣州知識產權法院提起行政訴訟。訴訟中,涉案專利權被宣告無效。法院兩審均認為,佛山知產局在糾紛處理中沒有違反法定程序或超越職權、濫用職權的情形,被訴行政決定認定被控項目未落入涉案專利保護范圍之結論正確。關于涉案專利的效力問題,最高人民法院知識產權法庭二審認為,該專利權雖被宣告無效,但目前該無效決定尚處在行政訴訟程序之中而未生效,尚不能確定涉案專利自始無效。從實質性保護專利糾紛當事人合法權益的角度出發(fā),鑒于被控項目不落入專利保護范圍,該無效決定的效力如何均不會影響到涉案處理結果,太陽月亮公司的相關訴訟請求亦不能得到支持,故予以駁回。
【典型意義】
本案是促進當事人糾紛和行政爭議實質化解的典型行政訴訟案例。當事人之間的糾紛經過行政處理,技術爭議結果明確,即被控項目不落入涉案專利權保護范圍,此結果在后續(xù)的行政訴訟中經司法審查都得到維持?;诖耍瑱嗬藫?jù)此提出的相關訴訟請求亦應予駁回。至于涉案專利權在訴訟中被宣告無效,引發(fā)相關行政訴訟的問題,由于專利無效復審決定尚未生效,為避免循環(huán)訴訟,不宜以涉案專利自始無效為由作程序處理。該案審理結果生動實踐了知識產權行政保護和司法保護的協(xié)同推進以及堅持裁判標準相統(tǒng)一的要求,有利于維護行政機關正確處理決定的權威性,使之與司法機關在知識產權的“大保護”模式中共同發(fā)揮職能作用,營造規(guī)則明確、可預期的法治營商環(huán)境,以達到激勵科技創(chuàng)新,促進技術推廣的目的。
來源:IPRdaily綜合廣州知產院
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:廣州知識產權法院公布2020年度服務和保障科技創(chuàng)新十大典型案例!(點擊標題查看原文)
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