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? 文 / 陳明濤、張峰、劉俊清 ?蘭臺知識產(chǎn)權團隊本文系作者向IPRdaily投稿,轉(zhuǎn)載須征得作者同意,并注明文章來源(微信:IPRdaily)。
【小D導讀】
專利侵權數(shù)額判賠低,是所有知識產(chǎn)權人的“心病”。2015年4月1日,《專利法修改草案(征求意見稿)》引入了懲罰性賠償制度。然而,我們認為,如果不能改觀現(xiàn)有司法環(huán)境,不可能解決維權成本高、判賠低的問題,從而這一制度只是看上去很美罷了。
專利侵權判賠低,是所有知識產(chǎn)權人的“心病”
據(jù)不完全統(tǒng)計,近年來我國專利侵權訴訟中,侵犯發(fā)明專利勝訴案件平均判賠金額只有20萬左右,侵犯實用新型、外觀的判賠金更是分別低至十萬、五萬。專利侵權訴訟中,還有相當比例的案件以調(diào)解結案,調(diào)解賠償額更是低于判賠金額。
2015年4月1日,國家知識產(chǎn)權局公布了《專利法修改草案(征求意見稿)》(以下簡稱《草案》),《草案》第六十五條第三款規(guī)定:“對于故意侵犯專利權的行為,人民法院可以根據(jù)侵權行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素,將根據(jù)前兩款所確定的賠償數(shù)額提高至二到三倍?!边@就是所謂的懲罰性賠償制度。
然而,我們認為,在現(xiàn)有司法環(huán)境中,引入懲罰性賠償制度也難以解決判賠低的問題。下面,我們就一起捋一捋判賠低的真正原因。
證據(jù)保全難以獲準
證據(jù)保全,是指法院在起訴前或在對證據(jù)進行調(diào)查前,依據(jù)申請人、當事人的請求,或依職權對可能滅失或今后難以取得的證據(jù),予以調(diào)查收集和固定保存的行為。專利侵權訴訟中,權利人一般需要舉證證明被告實施了侵犯其專利的行為,并給其造成損失。侵權行為的舉證,如果涉及產(chǎn)品專利,可以對侵權產(chǎn)品進行購買公證。但是,如果涉及方法專利,使用方法的行為在被告處,權利人難以獲得全面的侵權方使用方法的證據(jù)。此種情況下,即需要向法院申請證據(jù)保全,請求法院查封、固定相關證據(jù)。
證據(jù)保全是權利人進行專利侵權訴訟的重要砝碼。通常情況下,權利人難以獲得侵權方關于侵權產(chǎn)品的進出口數(shù)據(jù),或者銷售數(shù)據(jù)。這些證據(jù)必須要在法院的幫助下才能夠被固定、獲取,而這些證據(jù)恰恰就是判定侵權方因侵權所獲利益最直接、最充分的證據(jù),是最終確定判賠數(shù)額的關鍵所在。
然而,法官通常并不會采取證據(jù)保全,因為如果采取證據(jù)保全,一方面會增加辦案法官工作量,特別涉及需要異地調(diào)查取證的案件,法院更是慎之又慎,望而卻步;另一方面是否采取證據(jù)保全也得基于原告提供初步證據(jù)或證據(jù)線索,法院在判斷是否具備初步證據(jù)時,往往易于偏向消極取證,不予保全;再有,盡管證據(jù)保全通常是基于當事人申請并提供擔保,但因為證據(jù)保全造成一方損失,法院多少會承擔一些壓力,在目前法官錯案終身負責制前提下,一旦法官采取證據(jù)保全,就意味要承擔風險。
基于上述原因,證據(jù)保全難以解決取證難,也就使判賠數(shù)額難以被固定和計算。
舉證妨礙不愿適用
舉證妨礙是指不負舉證責任的當事人,故意或過失以作為或不作為方式,使負有舉證責任的當事人不可能提出證據(jù),使待證事實無證據(jù)可資證明,形成待證事實存否不明的狀態(tài),故而在事實認定上,就負有舉證責任當事人的事實主張,作出對該人有利的調(diào)整。
舉證妨礙制度本應成為權利人最有力的維權武器。因為,權利人通常難以提供具體損失的證據(jù),對方因侵權所獲利益的證據(jù)更是難以獲得。如果適用舉證妨礙,那么被告必須對此舉證,否則要承擔不利后果。適用舉證妨礙,不僅可以減輕權利人的維權成本,同時也可以對侵權方造成一定壓力,迫使其必須提供相關證據(jù)。
然而在司法實踐中,法官不愿適用舉證妨礙。如果適用舉證妨礙,對法官的權力要求較高,在法官獨立性較差錯,自由裁量權較大,又有眾多“壓力”因素下,舉證妨礙會慎之又慎,避免自己因“激進”裁判產(chǎn)生責任風險。雖然《草案》在第六十一條第三款中增加了舉證妨礙制度,但是舉證妨礙也只是由法官決定“可以”適用,實踐中其執(zhí)行力自然大打折扣。
因此,侵權方在面對訴訟時,通常有恃無恐。即便能夠證明侵權行為的存在,權利人通常也難以提供具體損失的證據(jù),對方因侵權所獲利益的證據(jù)更是難以獲得。
法定賠償更受青睞
相比舉證妨礙的“激進”,法官更加傾向于向法定賠償?shù)摹疤右荨?。在作出裁判時,法官并非考慮如何杜絕侵權行為再次發(fā)生,而是如何判決讓自身“安全”,讓雙方挑不出毛病?;诖?,雖然根據(jù)《專利法》的規(guī)定,只有在權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的情況下,才可以適用法定賠償。但是,司法實踐中,在沒有絕對明確數(shù)額證據(jù)情況下,在消極運用證據(jù)保全措施和舉證妨礙制度的環(huán)境中,法定賠償就成了法官規(guī)避自身風險的避風港。
在有證據(jù)支撐侵權的前提下,法官通常會作出侵權判決以安撫權利方,在賠償數(shù)額方面又會低判賠以迎合侵權方。法官所追求的是讓雙方都能夠盡量接受的折中方案。因此,法官自然更加愿意采用法定賠償,既減少了工作量,又會使案件盡快終結,還不會成為爭議點。
調(diào)解制度宜被濫用
調(diào)解被濫用是造成專利侵權訴訟判賠低的一個重要原因。一方面,調(diào)解率事關法官業(yè)績、晉升及待遇。在此情況下,法官必須要對一些案件進行調(diào)解。即便當事人調(diào)解意愿不高,在“能調(diào)盡量調(diào),不能調(diào)也要調(diào)”的原則下,法官會不斷對當事人做工作,以使當事人接受現(xiàn)狀、同意調(diào)解。賠償數(shù)額低,自然容易讓侵權方同意。在存在大量過低賠償案件前提下,權利人的心理預期自然也會降低。
另一方面,即便一些法院已經(jīng)廢除調(diào)解率限制。但是調(diào)解具有更易執(zhí)行、更快結案、工作量小等優(yōu)點,在目前審調(diào)不分的情況下,法官會利用自己的強勢地位,大量采用調(diào)解方式結案。一些當事人在法官的強勢下不得不“委曲求全”接受調(diào)解方案。
維穩(wěn)因素重點考量
在當前政府力求穩(wěn)定的大背景下,維穩(wěn),也成為法官不得不考慮的重要因素。如果法官作出了較高賠償數(shù)額的判決,那么被告方有可能通過各種渠道給法官造成壓力,甚至有可能直接去法院滋事。目前,很多專利侵權的主體都是小型個體企業(yè),甚至個人。如果法院作出高額賠償?shù)呐袥Q,影響其生計,難以避免會有不理智的情況發(fā)生。
在這種情形下,不但判決難以執(zhí)行,還會給當?shù)卣斐珊軔毫佑绊?,影響政府政績。法官當然也不愿意自找麻煩,這也是法官更加傾向于折中原則的重要原因,即判決侵權以做權利人工作,又判罰很低以做侵權方工作。
知識產(chǎn)權的問題解決,常常在知識產(chǎn)權制度之外。雖然《草案》引入了懲罰性賠償制度,但如果不能改觀現(xiàn)有司法環(huán)境,不可能解決維權成本高、判賠低的問題,從而這一制度只是看上去很美罷了。
來源:IPRdaily 編輯:IPRdaily 趙珍 -------------
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