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民事案件
1.全國首例“萬詞霸屏”不正當(dāng)競爭案
——北京百度網(wǎng)訊科技有限公司訴蘇州閃速推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司不正當(dāng)競爭糾紛案
2.具有廣泛影響力的防疫商品商標(biāo)、字號被擅自使用構(gòu)成侵權(quán)
——穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司訴蘇州穩(wěn)健醫(yī)療用品有限公司、蘇州航偉包裝有限公司、滑某侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
3.合資關(guān)系終止后仍繼續(xù)使用他人知名商標(biāo)、字號被判高額賠償
——德祿產(chǎn)業(yè)與發(fā)展有限責(zé)任兩合公司、德祿國際有限公司、德祿(太倉)家具科技有限公司訴德祿家具(上海)有限公司、德祿家具(南通)有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
4.發(fā)送專利侵權(quán)警告函構(gòu)成商業(yè)詆毀的認(rèn)定
——無錫晶美精密滑軌有限公司訴江蘇星徽精密科技有限公司等商業(yè)詆毀案
5.涉開源軟件著作權(quán)侵權(quán)認(rèn)定案
——南京未來高新技術(shù)有限公司訴江蘇云蜻蜓信息科技有限公司、劉某侵害計算機(jī)軟件著作權(quán)糾紛案
6.非遺絨花作品著作權(quán)保護(hù)
——趙樹憲訴南京搖曳非遺文化傳播有限公司侵害著作權(quán)糾紛案
行政案件
7.許諾銷售行為不適用專利法Bolar例外條款
——南京恒生制藥有限公司與南京市知識產(chǎn)權(quán)局、拜耳知識產(chǎn)權(quán)有限責(zé)任公司專利行政裁決糾紛
刑事案件
8.制售假冒國際知名品牌食品情節(jié)特別嚴(yán)重構(gòu)成犯罪
——被告人王某假冒注冊商標(biāo)案
9.為非法運營私服游戲提供推廣、宣傳服務(wù)構(gòu)成犯罪
——被告人吳某虎、郭某強(qiáng)等六人侵犯著作權(quán)案
10.冬奧會吉祥物“冰墩墩”知識產(chǎn)權(quán)刑事保護(hù)案
——被告人呂某龍等侵犯著作權(quán)、被告人趙某銷售侵權(quán)復(fù)制品案
案例1
全國首例“萬詞霸屏”不正當(dāng)競爭案
——北京百度網(wǎng)訊科技有限公司訴蘇州閃速推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
不正當(dāng)競爭糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州中院(2021)蘇05民初1480號
【基本案情】
閃速推公司專門為他人有償提供“萬詞霸屏”服務(wù),利用高權(quán)重網(wǎng)站流量大,易被百度等搜索引擎收錄和排序,排序靠前等特點,將相關(guān)推廣網(wǎng)頁發(fā)布到一些高權(quán)重網(wǎng)站的二級目錄,與搜索關(guān)鍵詞關(guān)聯(lián);或者根據(jù)客戶提供的關(guān)鍵詞和圖片等信息,從網(wǎng)上扒取同行業(yè)網(wǎng)站內(nèi)容,通過技術(shù)手段短時間內(nèi)生成大量關(guān)鍵詞和非人工編寫的“垃圾頁面”,再將“垃圾頁面”植入到其他第三方網(wǎng)站,與業(yè)內(nèi)搜索關(guān)鍵詞相關(guān)聯(lián)。用戶觸發(fā)搜索關(guān)鍵詞時,即產(chǎn)生客戶的相關(guān)頁面占據(jù)搜索結(jié)果首頁一條甚至幾條的效果。百度公司認(rèn)為閃速推公司構(gòu)成不正當(dāng)競爭,訴至法院要求停止相關(guān)行為并索賠1000萬元。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,百度搜索引擎為全球知名的中文搜索引擎,閃速推公司的“萬詞霸屏”業(yè)務(wù)依附于百度搜索引擎,閃速推公司與百度公司之間存在競爭關(guān)系。閃速推公司違背誠實信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德,故意利用技術(shù)手段破壞百度搜索引擎根據(jù)關(guān)鍵詞搜索的正常收錄和排名秩序,致使其算法失準(zhǔn)以及機(jī)器性能、服務(wù)器資源浪費,也增加了用戶信息獲取成本,影響體驗效果,降低用戶對百度搜索的信任。閃速推公司的行為擾亂市場競爭秩序和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理秩序,獲取不法利益,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。法院綜合考慮該公司涉案業(yè)務(wù)及整體利潤等因素,判決被告立即停止涉案不正當(dāng)競爭行為,登報消除影響并賠償百度公司損失及合理開支共275.3萬元。
【案例價值】
本案系國內(nèi)首例涉及干擾搜索引擎算法“萬詞霸屏”業(yè)務(wù)的不正當(dāng)競爭案。搜索引擎已成為網(wǎng)民獲取信息的必備工具之一。百度公司提供的搜索服務(wù),特別是搜索結(jié)果排序,系通過綜合參考網(wǎng)站的質(zhì)量、瀏覽量、知名度、內(nèi)容是否屬于專業(yè)領(lǐng)域等因素而建立起來的一套復(fù)雜的動態(tài)算法,以實現(xiàn)搜索結(jié)果與用戶個性化需求相匹配?!叭f詞霸屏”是利用搜索引擎算法模型的漏洞,對原本靠算法自動呈現(xiàn)的搜索結(jié)果惡意干擾,使得用戶搜索關(guān)鍵詞時,不應(yīng)該出現(xiàn)在搜索結(jié)果前列的內(nèi)容被升至前列并實現(xiàn)霸屏效果,將其他通過提高質(zhì)量、優(yōu)化內(nèi)容的網(wǎng)站或網(wǎng)頁擠壓至搜索排序后位。本案判決引入技術(shù)進(jìn)步、公共服務(wù)以及市場效率等綜合性判斷因素,認(rèn)定這種行為違背誠信原則和商業(yè)道德,構(gòu)成不正當(dāng)競爭并予嚴(yán)懲,體現(xiàn)了維護(hù)搜索生態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)秩序,推動經(jīng)營者提升網(wǎng)站質(zhì)量、優(yōu)化內(nèi)容,保障公眾獲取準(zhǔn)確、真實搜索信息等價值導(dǎo)向。同時,本案以社會主義核心價值觀為引領(lǐng),劍指互聯(lián)網(wǎng)灰黑產(chǎn)業(yè),彰顯了人民法院營造風(fēng)朗氣清網(wǎng)絡(luò)空間的力度與決心。
案例2
具有廣泛影響力的防疫商品商標(biāo)、字號被擅自使用構(gòu)成侵權(quán)
——穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司訴蘇州穩(wěn)健醫(yī)療用品有限公司、蘇州航偉包裝有限公司、滑某侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州中院(2021)蘇05民初1725號
二審:江蘇高院(2022)蘇民終842號
【基本案情】
穩(wěn)健股份公司成立于2000年,業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)用敷料、醫(yī)用衛(wèi)生材料等領(lǐng)域,在口罩等商品上注冊圖片等諸多商標(biāo)?!胺€(wěn)健”醫(yī)療在業(yè)內(nèi)具有極高知名度及影響力,為我國抗疫工作作出突出貢獻(xiàn)。蘇州穩(wěn)健公司成立于2020年,在生產(chǎn)銷售的口罩產(chǎn)品圖片、參數(shù)、詳情、包裝箱、合格證、價簽、包裝袋以及經(jīng)營環(huán)境、公眾號、網(wǎng)站等處使用圖片以及“品牌:蘇穩(wěn)、品牌:穩(wěn)健、品牌:Winner/穩(wěn)健、生產(chǎn)企業(yè):蘇州穩(wěn)健醫(yī)療用品有限公司”“穩(wěn)健醫(yī)療、SW 蘇穩(wěn)、WJ 穩(wěn)健醫(yī)療、蘇州穩(wěn)健醫(yī)療”“蘇州穩(wěn)健公司”“蘇州穩(wěn)健醫(yī)療用品有限公司”等字樣。
滑某分別持有蘇州穩(wěn)健公司、航偉公司99%、91.6667%股份。蘇州穩(wěn)健公司在航偉包裝工業(yè)園內(nèi)辦公,口罩包裝袋上標(biāo)注航偉公司官網(wǎng)地址,銷售收據(jù)加蓋航偉公司公章。航偉公司官網(wǎng)中大篇幅介紹蘇州穩(wěn)健公司產(chǎn)品及企業(yè)信息,網(wǎng)店銷售蘇州穩(wěn)健公司口罩,并自稱“自有工廠”“源頭廠家”?;硨⒑絺ス揪W(wǎng)店口罩收入納入個人賬戶。
穩(wěn)健股份公司認(rèn)為蘇州穩(wěn)健公司、航偉公司、滑某共同侵害其商標(biāo)權(quán),構(gòu)成不正當(dāng)競爭,要求停止侵權(quán)并連帶賠償。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,涉案注冊商標(biāo)及企業(yè)字號知名度極高。蘇州穩(wěn)健公司在口罩產(chǎn)品及其網(wǎng)站、網(wǎng)店、公眾號使用與涉案注冊商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識,擅自注冊、使用“穩(wěn)健”字號及企業(yè)名稱,開展相同經(jīng)營活動,具有明顯攀附穩(wěn)健股份公司商譽的目的,造成混淆誤認(rèn),構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭。蘇州穩(wěn)健公司、航偉公司高度關(guān)聯(lián)?;碁閮晒窘^對控股股東,個人與公司財產(chǎn)混同。在滑某策劃與控制下,兩公司分工合作,共同侵權(quán),三者承擔(dān)連帶責(zé)任。
蘇州穩(wěn)健公司、航偉公司、滑某明知涉案商標(biāo)及字號在業(yè)內(nèi)知名度極高,使用侵權(quán)字號注冊公司,有組織、有分工實施侵權(quán),且在穩(wěn)健股份公司兩次舉報后仍繼續(xù)侵權(quán),并向市場監(jiān)管部門不實陳述,嚴(yán)重違反誠實信用原則和商業(yè)道德。同時,本案侵權(quán)商品為疫情防控物資,未經(jīng)檢驗程序即向公眾銷售,質(zhì)量堪憂,極大損害了穩(wěn)健股份公司商譽,嚴(yán)重危及公眾健康。侵權(quán)渠道多樣,侵權(quán)規(guī)模較大、時間跨度長,當(dāng)事人拒絕根據(jù)法院要求提交財務(wù)賬冊等證據(jù)。因此,蘇州穩(wěn)健公司、航偉公司、滑某侵權(quán)情節(jié)嚴(yán)重,主觀故意明顯,法院對于可以查明的侵權(quán)獲利部分,適用四倍懲罰性賠償;對于無法查明具體銷量的部分,適用法定賠償確定賠償額。據(jù)此,法院判決蘇州穩(wěn)健公司、航偉公司、滑某立即停止侵權(quán)行為,蘇州穩(wěn)健公司立即停止使用企業(yè)名稱;三者共同賠償穩(wěn)健公司損失及維權(quán)合理費用1021655元。
【案例價值】
穩(wěn)健股份公司是知名醫(yī)用衛(wèi)生材料生產(chǎn)企業(yè),商標(biāo)及企業(yè)字號在業(yè)內(nèi)知名度極高。國務(wù)院疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制醫(yī)療物資保障組、團(tuán)中央青年志愿者行動指導(dǎo)中心、湖北省疫情防控指揮部等單位先后對其致信感謝,稱其為當(dāng)之無愧的抗疫“軍工廠”。行為人故意以侵權(quán)字號注冊企業(yè),生產(chǎn)銷售口罩產(chǎn)品,有組織、有分工地實施嚴(yán)重的商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為。對此,法院判決通過適用四倍懲罰性賠償、加大賠償力度、認(rèn)定共同侵權(quán)、責(zé)令停止使用字號等方式予以嚴(yán)厲懲治,詮釋了江蘇法院最嚴(yán)格知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)理念,有力保護(hù)了權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán),維護(hù)了公眾生命健康安全、抗疫大局和防控物資市場的穩(wěn)定,實現(xiàn)了政治效果、法律效果和社會效果有機(jī)統(tǒng)一,是服務(wù)保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的典型案例。
案例3
合資關(guān)系終止后仍繼續(xù)使用他人知名商標(biāo)、字號被判高額賠償
——德祿產(chǎn)業(yè)與發(fā)展有限責(zé)任兩合公司、德祿國際有限公司、德祿(太倉)家具科技有限公司訴德祿家具(上海)有限公司、德祿家具(南通)有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州中院(2020)蘇05民初271號
二審:江蘇高院(2021)蘇民終2636號
【基本案情】
“德祿”“raumplus”商標(biāo)由德祿兩合公司在家具類商品上注冊,后被授權(quán)德祿國際公司、德祿太倉公司使用,已成為德國知名定制家具品牌,榮獲紅點獎、iF設(shè)計獎、德國國家設(shè)計獎等多項國際大獎,在家具領(lǐng)域具有良好聲譽和極高知名度。
德祿國際公司與案外人先后合資成立德祿上海公司、德祿南通公司,約定合資企業(yè)在合資期內(nèi)有權(quán)使用“德祿”“raumplus”商標(biāo),合資終止后不得再使用該商標(biāo)及字號。2011年,德方退出合資公司,但德祿上海公司、德祿南通公司仍在家具商品及發(fā)貨單、宣傳冊、設(shè)計圖紙、店鋪裝潢、門頭、展會展廳、投標(biāo)文件等處大量使用上述商標(biāo)、字號及“德祿家居raumplus”“德祿家具”“DELU”等字樣;將自有品牌宣傳為德祿旗下高端定制品牌,刻意使用德祿兩合公司等品牌發(fā)展歷史及知名度宣傳;搶注“德祿”“DELU”等相關(guān)商標(biāo)及“德祿.com”域名,使用“德祿”等相關(guān)文字作為微信公眾號、微信群、官網(wǎng)名;在全國大規(guī)模開設(shè)經(jīng)銷門店,大批量承接工程項目等。德祿兩合公司等遂訴至法院,請求判令德祿上海公司、德祿南通公司等停止侵權(quán)并賠償損失5000萬元。訴訟中,德祿南通公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請宣告德祿兩合公司涉案“德祿”商標(biāo)無效,被駁回申請。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,兩被告公司在合資關(guān)系結(jié)束后,仍在經(jīng)營中大量使用“德祿”“raumplus”商標(biāo)、字號及相關(guān)文字生產(chǎn)、銷售家具產(chǎn)品,進(jìn)行關(guān)聯(lián)宣傳,并大規(guī)模開設(shè)門店,參加展會,大批量承接工程項目,造成市場混淆與誤認(rèn),嚴(yán)重?fù)p害德祿品牌的市場利益,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭。針對兩公司故意侵權(quán)、情節(jié)嚴(yán)重情形,法院最終在精細(xì)化計算侵權(quán)獲利的基礎(chǔ)上,依法適用懲罰性賠償,全額支持權(quán)利人5000萬元的賠償請求,并判決兩公司停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭、變更企業(yè)名稱、刊登聲明消除影響、將域名轉(zhuǎn)移至德祿太倉公司等。
【案例價值】
本案系國際知名高端家居品牌在中外合作結(jié)束后遭遇嚴(yán)重知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)被嚴(yán)厲懲治的典型案例,也是迄今為止外資企業(yè)在華獲得判賠金額最高的商標(biāo)侵權(quán)案件。審理中,法院積極適用證據(jù)提供令和舉證妨礙制度,針對被告有能力提供而未能如實、完整提交其持有的侵權(quán)產(chǎn)品銷量、利潤率、全國加盟店等財務(wù)資料及其他證據(jù),適用舉證妨礙規(guī)則,作出對其不利推定。本案判決精準(zhǔn)細(xì)化了賠償額的計算方式以及懲罰性賠償適用條件和考量因素,最終全額支持權(quán)利人5000萬元賠償主張,彰顯了江蘇法院平等保護(hù)中外當(dāng)事人知識產(chǎn)權(quán)的理念,受到社會各界廣泛關(guān)注和高度評價,在國內(nèi)外產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,有力推動形成市場化法治化國際化一流營商環(huán)境,實現(xiàn)三個效果的有機(jī)統(tǒng)一。
案例4
發(fā)送專利侵權(quán)警告函構(gòu)成商業(yè)詆毀的認(rèn)定
——無錫晶美精密滑軌有限公司訴江蘇星徽精密科技有限公司等商業(yè)詆毀案
【案件索引】
一審:泰州中院(2020)蘇12民初166號
二審:江蘇高院(2021)蘇民終919號
【基本案情】
晶美公司與星徽公司均生產(chǎn)滑軌等產(chǎn)品。晶美公司是“自鎖式滑軌”專利權(quán)人,與松下、海爾等國內(nèi)外知名家電企業(yè)合作。星徽公司經(jīng)THK株式會社排他許可使用“伸縮裝置、抽屜裝置和滑門裝置”專利。星徽公司根據(jù)其委托相關(guān)代理機(jī)構(gòu)出具的晶美公司生產(chǎn)的自鎖式滑軌可能會落入THK專利權(quán)利要求1、3保護(hù)范圍的分析報告,向松下、海爾等四公司發(fā)送《專利侵權(quán)警示函》,要求其立即停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵權(quán)產(chǎn)品,并對使用的滑軌排查。受晶美公司委托,兩家代理公司分別出具分析報告,均認(rèn)為晶美公司的自鎖式滑軌未落入THK專利保護(hù)范圍。晶美公司遂向法院起訴,認(rèn)為星徽公司未經(jīng)官方文件確認(rèn)專利侵權(quán)事實,僅憑第三方檢索報告,即向晶美公司多家合作商發(fā)送侵權(quán)警示函,構(gòu)成商業(yè)詆毀。訴訟中,星徽公司也提起專利侵權(quán)之訴,后因THK專利權(quán)利要求1、3、5被宣告無效而撤回起訴。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,星徽公司與晶美公司在冰箱滑軌市場上存在著非此即彼的激烈競爭。星徽公司并非專利權(quán)人,對專利技術(shù)及專利穩(wěn)定狀況掌握有限,未與晶美公司求證溝通,即委托分析,并根據(jù)“可能侵權(quán)”的分析結(jié)論,徑行向晶美公司四大客戶發(fā)送警示函,缺乏足夠?qū)徤髯⒁?,超出合理限度。警示函以肯定語氣明確專利侵權(quán)結(jié)論,要求收函企業(yè)立即停止生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品?!熬S權(quán)要求”內(nèi)容以加黑、下劃線標(biāo)注,足以使收函企業(yè)認(rèn)為晶美公司的冰箱滑軌構(gòu)成侵權(quán),對其商品聲譽和商業(yè)信譽造成損害。四大冰箱企業(yè)是雙方合作對象,在冰箱滑軌市場舉足輕重,涉及地域范圍較廣,故向四家企業(yè)發(fā)函足以對該市場產(chǎn)生一定影響,構(gòu)成對警示函相關(guān)信息的“傳播”。因此,法院認(rèn)定星徽公司發(fā)送專利侵權(quán)警示函的行為構(gòu)成商業(yè)詆毀,遂判令其向四大冰箱企業(yè)發(fā)送聲明并公開登報消除影響,賠償晶美公司損失20萬元。
【案例價值】
本案涉及發(fā)送侵權(quán)警告函是否構(gòu)成商業(yè)詆毀的認(rèn)定。發(fā)送侵權(quán)警告函系權(quán)利人針對侵權(quán)行為自我救濟(jì)的一種方式,具有維權(quán)成本低、快速有效制止侵權(quán)、解決糾紛、節(jié)約司法資源等效果。權(quán)利人發(fā)送警告函應(yīng)當(dāng)慎重,不能濫用侵權(quán)警告實現(xiàn)不正當(dāng)競爭目的,損害他人合法權(quán)益。本案判決明確發(fā)送專利侵權(quán)警示函是否構(gòu)成商業(yè)詆毀,需要綜合考慮權(quán)利狀況、警告函具體內(nèi)容、侵權(quán)可能性、發(fā)送對象及方式、發(fā)函者是否盡到必要的謹(jǐn)慎注意義務(wù)等多種因素。對于發(fā)送侵權(quán)警告時未盡必要的謹(jǐn)慎注意義務(wù),在涉嫌侵權(quán)事實的判斷不具有較高確定性的情況下,徑行向競爭對手及其客戶發(fā)送誤導(dǎo)性信息的侵權(quán)警告,損害對手商譽的,構(gòu)成商業(yè)詆毀并承擔(dān)法律責(zé)任。
案例5
涉開源軟件著作權(quán)侵權(quán)認(rèn)定案
——南京未來高新技術(shù)有限公司訴江蘇云蜻蜓信息科技有限公司、劉某侵害計算機(jī)軟件著作權(quán)糾紛案
【案件索引】
一審:南京中院(2021)蘇01民初3229號
【案情介紹】
未來公司系“未來網(wǎng)上投標(biāo)文件制作工具軟件”著作權(quán)人。劉某系其研發(fā)部軟件工程師,參與了該軟件的研發(fā)和后期維護(hù),后入職云蜻蜓公司。未來公司在南京市公共資源交易中心網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)云蜻蜓公司發(fā)布的“云蜻蜓軟件-投標(biāo)文件制作工具”軟件在功能及實現(xiàn)上與未來公司軟件高度近似,內(nèi)部函數(shù)完全一致,遂認(rèn)為兩被告侵害其軟件著作權(quán),請求判令兩被告承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。云蜻蜓公司辯稱未來公司涉案軟件受GPL協(xié)議的約束,無權(quán)起訴。即使被告無權(quán)使用未來公司軟件,未來公司的行為也是非法的,其非法利益不應(yīng)受到保護(hù)。法院查明:未來公司軟件源代碼中存在第三方開源代碼,其中多個代碼包含GPL聲明。但未來公司對涉案軟件作了閉源處理。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,GPL協(xié)議約定,發(fā)布或出版的軟件作品(包括程序的全部或一部分,也包括自由程序的全部或部分演繹而成的作品)整體上必須受該許可協(xié)議條款的約束,并允許第三方免費使用。如果被許可人違反許可條件,則不得對開源軟件進(jìn)行復(fù)制、修改、再授權(quán)或發(fā)布。任何試圖以其他方式復(fù)制、修改、再授權(quán)或者發(fā)布該程序的行為均無效,并且將自動終止基于該授權(quán)所享有的權(quán)利。
法院查明,未來公司軟件主程序部分受GPL協(xié)議的傳染和約束,其違反GPL協(xié)議,若對該行為給予侵權(quán)法上的保護(hù),實為保護(hù)其不當(dāng)行為帶來的利益,有違誠信原則,且勢必虛置GPL協(xié)議關(guān)于源代碼持續(xù)開源的規(guī)定,對于通過GPL協(xié)議讓源代碼持續(xù)開源傳播產(chǎn)生不利影響,故對原告主張被告主程序部分構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)的主張不予采納。但未來公司預(yù)覽程序未調(diào)用涉案GPL開源代碼,與主程序文件相互獨立,其實現(xiàn)獨立的查看投標(biāo)文件的功能。預(yù)覽程序連同不包含GPL開源代碼的DLL文件,脫離主程序后在新目錄下能夠獨立運行。故預(yù)覽程序未受GPL協(xié)議傳染和影響。將被訴侵權(quán)軟件反編譯,獲得源代碼,與原告涉案軟件源代碼逐行比對,統(tǒng)計出相似行,結(jié)合被訴侵權(quán)軟件中存在與原告相同的GUID、第三方程序選擇適用、隨機(jī)數(shù)、原告員工拼音縮寫、書寫缺陷、被訴侵權(quán)軟件中存在大量的直接抄襲,以及被告難以合理解釋等情況,遂認(rèn)定預(yù)覽程序構(gòu)成實質(zhì)性相似。根據(jù)云蜻蜓公司故意侵權(quán)、重復(fù)侵權(quán)情節(jié),以其侵權(quán)獲利的3倍適用懲罰性賠償確定300萬元賠償額,并判令其承擔(dān)維權(quán)開支。未來公司未能證明劉某實施了侵權(quán)行為,故駁回對劉某的訴訟請求。判決后雙方和解。
【案例價值】
本案系國內(nèi)首起采納GPL抗辯的典型案例。開源許可協(xié)議已經(jīng)成為國際軟件行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的有效契約,遵守協(xié)議文本是信守誠實信用原則的體現(xiàn),從而推動軟件源代碼持續(xù)開源傳播下去,繁榮軟件市場,保證公眾能夠充分享受開源軟件成果。法院在技術(shù)調(diào)查官輔助下,較好查明了計算機(jī)軟件是否受GPL傳染和影響的技術(shù)事實,判決對于受GPL傳染和影響的主程序,因權(quán)利人違反GPL開源許可協(xié)議而對行為人GPL抗辯主張采納,對于未受傳染和影響的預(yù)覽程序則認(rèn)定行為人侵權(quán),有力維護(hù)了GPL開源許可協(xié)議這一行業(yè)慣例與準(zhǔn)則,有效平衡了開源軟件權(quán)利人與使用人之間的利益,對于規(guī)范開源軟件使用以及類似案件審理具有指導(dǎo)作用。
案例6
非遺絨花作品著作權(quán)保護(hù)
——趙樹憲訴南京搖曳非遺文化傳播有限公司侵害著作權(quán)糾紛案
【案件索引】
一審:江北新區(qū)法院(2022)蘇0192民初1062號
二審:南京中院(2022)蘇01民終6088號
【案情介紹】
趙樹憲系江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)絨花制作技藝代表性傳承人,其設(shè)計、制作的絨花具有較高的知名度和美譽度,被電視劇《延禧攻略》等采用,多家媒體予以宣傳報道。趙樹憲創(chuàng)作了“福壽三多”絨花,進(jìn)行了作品登記。搖曳公司通過西塘漢服節(jié)及淘寶店鋪(南京搖曳絨花)等渠道銷售“南京搖曳絨花”。趙樹憲認(rèn)為搖曳公司侵害其絨花作品著作權(quán),遂訴之法院。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,趙樹憲依法享有涉案作品著作權(quán)。“福壽三多”雖系以“佛手、壽桃、石榴”等元素寓意“福多、壽多、子多”的傳統(tǒng)創(chuàng)作題材,但趙樹憲進(jìn)行個性化創(chuàng)作而形成的作品,屬于著作權(quán)法意義上的美術(shù)作品。趙樹憲的絨花作品、搖曳公司銷售的絨花制品與故宮款“福壽三多”制品,雖然都主要包括“佛手、壽桃、石榴、綬帶鳥”元素,但與故宮款相比,搖曳公司銷售的絨花制品、趙樹憲的絨花作品中“綬帶鳥”較為舒展、鳥的翅膀、尾羽較為飄逸,表現(xiàn)了鳥的飛翔狀態(tài),“佛手”微蜷且上面較尖,整體占比較小,上述特征與故宮款“福壽三多”制品差別較大。而搖曳公司銷售的絨花制品,從各種元素的相對大小、相對位置、排列布局、整體形態(tài)、視覺效果、色彩處理等方面,與趙樹憲作品實質(zhì)性相似。搖曳公司未經(jīng)趙樹憲授權(quán),擅自制作、銷售“南京絨花”,侵害了趙樹憲涉案作品的著作權(quán)。法院判決搖曳公司停止侵權(quán)行為,并綜合考慮案涉作品的類型、獨創(chuàng)性高度、銷售價格以及侵權(quán)手段、持續(xù)時間、地域范圍及后果等因素,酌定其賠償趙樹憲損失及合理費用共50000元。搖曳公司上訴,二審維持原判。
【案例價值】
本案是保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)絨花作品的典型案例。權(quán)利人為制作技藝代表性傳承人。該案審理中,法院經(jīng)比較,明確了權(quán)利人制作的絨花與現(xiàn)有故宮款“福壽三多”絨花在特征上具有明顯差別,而被控侵權(quán)絨花與權(quán)利人創(chuàng)作的絨花諸多元素、特征基本相同,從而認(rèn)定權(quán)利人制作的絨花具有獨創(chuàng)性,應(yīng)當(dāng)受到保護(hù),被告制作銷售涉案絨花構(gòu)成侵權(quán)。本案判決較好地保護(hù)了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的絨花作品,對于激發(fā)其創(chuàng)作,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)絨花的傳承與發(fā)展具有積極意義,對于類似案件的審理也有指導(dǎo)價值。
案例7
許諾銷售行為不適用專利法Bolar例外條款
——南京恒生制藥有限公司與南京市知識產(chǎn)權(quán)局、拜耳知識產(chǎn)權(quán)有限責(zé)任公司專利行政裁決糾紛
【案件索引】
一審:南京中院(2020)蘇01行初261號
二審:最高法院(2021)最高法知行終451號
【案情介紹】
拜耳公司系“取代的噁唑烷酮和其在血液凝固領(lǐng)域中的應(yīng)用”發(fā)明專利權(quán)利人。被訴侵權(quán)的恒生公司在官網(wǎng)和相關(guān)展會上展示“利伐沙班片”“利伐沙班片原料藥”,配有包裝盒、包裝瓶圖片、規(guī)格、用途,并印制有恒生公司的注冊商標(biāo)。拜耳公司認(rèn)為該公司許諾銷售的上述產(chǎn)品落入涉案專利的保護(hù)范圍,構(gòu)成侵權(quán),提出專利侵權(quán)糾紛處理請求。南京市知識產(chǎn)權(quán)局作出行政裁決,責(zé)令恒生公司刪除官方網(wǎng)站上侵權(quán)宣傳信息,停止許諾銷售行為。該公司不服,認(rèn)為其展示涉案產(chǎn)品的行為屬于針對計劃開發(fā)利伐沙班仿制藥企業(yè)的定向投送,涉案產(chǎn)品并未處于可以銷售的狀態(tài),因此不構(gòu)成許諾銷售。而且,其注明了涉案產(chǎn)品的原研藥公司為拜耳公司,展板上也印有Bolar例外的相關(guān)條款,即使構(gòu)成許諾銷售,其行為也符合專利法關(guān)于藥品和醫(yī)療器械行政審批例外的規(guī)定,不構(gòu)成專利侵權(quán),故向法院提起行政訴訟。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,許諾銷售行為既可以針對特定對象,也可以針對不特定對象;既可以是發(fā)出邀約,也可以是發(fā)出要約邀請。恒生公司通過網(wǎng)站、展會向不特定對象作出銷售涉案產(chǎn)品的意思表示明確、具體,構(gòu)成許諾銷售行為。關(guān)于許諾銷售是否屬于藥品和醫(yī)療器械行政審批例外,依法應(yīng)從抗辯主體及其具體行為等方面分析認(rèn)定。首先,藥品和醫(yī)療器械行政審批例外條款包含兩種類型的主體,一是為了獲得仿制藥品和醫(yī)療器械行政審批所需要的信息而實施專利的行為人;二是為該行為人專門實施專利的行為人。恒生公司既不是申請利伐沙班藥品需要行政審批的主體,也沒有事實表明其僅向準(zhǔn)備申請注冊利伐沙班產(chǎn)品的特定企業(yè)進(jìn)行了宣傳,該公司不符合藥品和醫(yī)療器械行政審批例外抗辯的主體條件。其次,藥品和醫(yī)療器械行政審批例外條款所調(diào)整的行為是,為提供行政審批所需要的信息,為自己申請行政審批而實施“制造、使用、進(jìn)口”行為,以及專門為前一主體申請行政審批而實施“制造、進(jìn)口”行為,均不包括許諾銷售行為。恒生公司未經(jīng)許可實施不屬于藥品和醫(yī)療器械行政審批例外情形的許諾銷售行為,可能導(dǎo)致不特定對象推遲向?qū)@麢?quán)人購買專利產(chǎn)品等后果,實質(zhì)上削弱了對專利權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)。據(jù)此,判決駁回恒生公司訴訟請求,二審維持。
【案例價值】
本案是涉及專利法Bolar例外條款適用的典型案例,明確了許諾銷售行為不屬于專利法關(guān)于藥品和醫(yī)療器械行政審批的侵權(quán)例外(Bolar例外),強(qiáng)調(diào)了對于侵權(quán)例外的適用應(yīng)嚴(yán)格解釋。判決明確指出,在適用專利法關(guān)于藥品和醫(yī)療器械行政審批例外的規(guī)定時,要注意平衡專利權(quán)人和仿制藥企之間的利益,既要保障社會公眾在專利權(quán)屆滿后及時獲得價格低廉的藥品和醫(yī)療器械,也要避免削弱對專利權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù),對于鼓勵醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)明創(chuàng)造、維護(hù)醫(yī)藥市場創(chuàng)新發(fā)展具有積極作用。
案例8
制售假冒國際知名品牌食品情節(jié)特別嚴(yán)重構(gòu)成犯罪
——被告人王某假冒注冊商標(biāo)案
【案件索引】
一審:新吳法院(2022)蘇0214刑初579號
【案情介紹】
2020年10月至2021年11月,被告人王某伙同吳某租賃加工窩點,由王某負(fù)責(zé)進(jìn)購麥麗素、可可粉等原料及外包裝,吳某負(fù)責(zé)進(jìn)購堅果等原料,并雇傭王某某負(fù)責(zé)發(fā)貨,組織工人將低價批量購入的原材料,灌裝至標(biāo)有“KIRKLAND/柯克蘭”“MALTESERS/麥提莎”“STARBUCKS”“ROYCE”“NAMA CHOCOLATE”等注冊商標(biāo)的外包裝盒中,生產(chǎn)假冒上述注冊商標(biāo)的混合堅果、腰果、麥麗素、可可粉、生巧、巧克力豆等商品。后將上述假冒注冊商標(biāo)的商品出售給另案處理的其他被告人,并通過淘寶網(wǎng)店對外出售。被告人王某參與銷售金額計1817萬余元。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,被告人王某未經(jīng)許可,在同一種商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同的商標(biāo),情節(jié)特別嚴(yán)重,構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。王某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,其認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理。綜合被告人王某的犯罪事實、性質(zhì)與情節(jié)、社會危害程度、到案后的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等因素,對其從輕處罰。據(jù)此,以被告人王某犯假冒注冊商標(biāo)罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣1000萬元。宣判后,被告人未提出上訴。
【案例價值】
本案系食品領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)犯罪系列案中的一件典型案例,犯罪情節(jié)極其嚴(yán)重。涉及眾多國際知名品牌,涉案金額巨大,多名被告人共同犯罪,上下游產(chǎn)業(yè)鏈條完整,通過網(wǎng)絡(luò)向不特定消費者銷售與公眾健康密切相關(guān)的食品,影響廣泛。法院最終對系列案的所有被告人適用實刑,對作為主犯的本案被告人王某判處六年有期徒刑。本案從嚴(yán)判處體現(xiàn)了加強(qiáng)源頭治理,加大對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域刑事打擊力度,及時有效阻遏違法犯罪行為的決心,以及實施最嚴(yán)格知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)、平等保護(hù)中外知識產(chǎn)權(quán)的理念,為投資者加大在華投資注入強(qiáng)心劑,為公眾食品安全提供有力保障。
案例9
為非法運營私服游戲提供推廣、宣傳服務(wù)構(gòu)成犯罪
——被告人吳某虎、郭某強(qiáng)等六人侵犯著作權(quán)案
【案件索引】
一審:徐州中院(2020)蘇03刑初85號
二審:江蘇高院(2021)蘇刑終289號
【案情介紹】
福建網(wǎng)龍公司系“魔域眾神之巔”網(wǎng)絡(luò)游戲軟件著作權(quán)人。被告人吳某虎、郭某強(qiáng)邀約被告人張某珂,搭建“717魔域私服發(fā)布站”和“535魔域私服發(fā)布站”,并負(fù)責(zé)發(fā)布站維護(hù)、防御;邀約被告人何某負(fù)責(zé)觀察前述私服發(fā)布站在網(wǎng)絡(luò)上排名情況、對接廣告代理商、維護(hù)發(fā)布站數(shù)據(jù);邀約被告人宗某偉作為廣告代理商,負(fù)責(zé)聯(lián)系魔域私服運營商發(fā)布廣告并收取費用。被告人吳某虎租賃排名靠前的網(wǎng)站用于鏈接上述兩個發(fā)布站,增加魔域私服用戶訪問量。
被告人吳某虎、郭某強(qiáng)、何某、張某珂等利用前述兩個發(fā)布站接受魔域私服運營商被告人張某及蘭某平、白某龍等多人發(fā)布廣告、收取費用,非法經(jīng)營數(shù)額計1600余萬元。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,被告人吳某虎、郭某強(qiáng)、何某、張某珂、宗某偉、張某以營利為目的,違反國家著作權(quán)管理制度,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行其計算機(jī)軟件并通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播,均構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。六被告人系共同犯罪,吳某虎、郭某強(qiáng)等系主犯;何某、張某珂系從犯。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等,法院判處被告人吳某虎等有期徒刑一至四年不等,對張某珂、宗某偉、張某適用緩刑,對各被告人并處罰金1700余萬元。
【案例價值】
本案系最高檢、公安部、中宣部等聯(lián)合掛牌督辦案件,被評為“江蘇省打擊侵權(quán)盜版十大典型案件”。本案是一起新型侵犯著作權(quán)犯罪案件,被告人不直接實施侵犯他人著作權(quán)的行為,而是開設(shè)專門網(wǎng)站向私服游戲運營提供推廣、宣傳等服務(wù)。多名被告人共謀、策劃及邀約,共同參與,分工協(xié)作,相互配合,分別負(fù)責(zé)私服游戲發(fā)布網(wǎng)站的維護(hù)、防御,發(fā)布侵權(quán)游戲廣告,對接私服運營商收取費用等為他人運營私服游戲,實施侵犯著作權(quán)犯罪提供一條龍運作,情節(jié)特別嚴(yán)重。本案對被告人判處有期徒刑,并處罰金合計1700余萬元,嚴(yán)厲打擊了為運營私服游戲侵犯著作權(quán)犯罪提供幫助的犯罪行為,取得了良好的法律效果和社會效果。
案例10
冬奧會吉祥物“冰墩墩”知識產(chǎn)權(quán)刑事保護(hù)案
——被告人呂某龍等侵犯著作權(quán)、被告人趙某銷售侵權(quán)復(fù)制品案
【案件索引】
一審:廣陵法院(2022)蘇1002刑初328號
二審:揚州中院(2023)蘇10刑終10號
【案情介紹】
2022年2月至3月期間,被告人呂某龍以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人“北京2022年冬奧會與冬殘奧會組織委員會”許可,從被告人葉某美等人處購買“冰墩墩”公仔內(nèi)芯,組織被告人童某、余某偉、郭某敏、喻某平等人復(fù)制北京2022冬奧會吉祥物“冰墩墩”掛匙扣,并銷售給被告人趙某,累計銷售金額56萬元。被告人趙某明知從被告人呂某龍、朱某強(qiáng)等人處購買的“冰墩墩”掛匙扣侵犯他人著作權(quán),仍銷售至江蘇揚州、山東濟(jì)南等地,累計銷售金額50余萬元。
【裁判內(nèi)容】
法院認(rèn)為,被告人呂某龍等人以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行其作品,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。被告人趙某以營利為目的,銷售明知是侵犯他人著作權(quán)的侵權(quán)復(fù)制品,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成銷售侵權(quán)復(fù)制品罪。呂某龍分別與同案被告人共同實施侵犯著作權(quán)的犯罪行為,系共同犯罪。呂某龍在共同犯罪中起主要作用,系主犯。法院對被告人呂某龍判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣20萬元,對其他被告人判處相應(yīng)刑罰。
【案例價值】
本案系中宣部、公安部等五部委掛牌督辦,嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重侵犯2022年冬奧會標(biāo)志的知識產(chǎn)權(quán)典型案例。本案犯罪行為發(fā)生時,正值北京冬奧會舉辦期間,盜版“冰墩墩”掛匙扣單價較低、生產(chǎn)數(shù)量巨大、銷售范圍遍布山東、江蘇、浙江等地,犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重,社會影響惡劣。本案判決無論從犯罪事實認(rèn)定、定罪量刑,還是從快、從嚴(yán)審理等方面,均體現(xiàn)了嚴(yán)厲打擊侵犯冬奧會著作權(quán)犯罪行為,最嚴(yán)格保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的理念,法律效果、社會效果和政治效果較好。
來源:江蘇高院
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:2022年江蘇法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大典型案例(點擊標(biāo)題查看原文)
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